Студопедия — Глава 6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПО НАСЛЕДСТВУ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Глава 6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПО НАСЛЕДСТВУ






 

1. Как было отмечено в предыдущей главе, одним из производных способов приобретения права собственности является наследование. При наследовании, как правило, имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального (общего) правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК) <1>, независимо от того, знал ли наследодатель о наследнике. Наследственное право предусматривает также сингулярное (частное) правопреемство в порядке завещательного отказа (легата). Права новых собственников (наследников, отказополучателей) являются производными от прав их правопредшественника (наследодателя) <2>. У правопреемников возникает право собственности на наследственное имущество, поскольку наследодатель имел право собственности на это имущество. Здесь действует известное правило: у приобретателя не возникает права собственности, если отчуждатель его не имел <3>.

--------------------------------

<1> С указанной статьи начинается глава 61 "Общие положения о наследовании" раздела V "Наследственное право" части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (СЗ РФ. 2001. N 49. Ст. 4552).

<2> См.: Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2001. С. 447.

<3> См.: Суд. практика. 1944. Вып. XVIII; 1945. Вып. 2. С. 27; Бюл. Верх. Суда СССР. 1957. N 2. С. 24; 1960. N 4. С. 20; 1967. N 6. С. 34; Соц. законность. 1960. N 2. С. 74; Бюл. Верх. Суда РСФСР. 1974. N 6. С. 2; 1991. N 7. С. 9.

 

2. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности: земельные участки; предприятия как имущественные комплексы; права участия в хозяйственных обществах и товариществах; результаты интеллектуальной деятельности (произведения литературы, науки и искусства, смежных прав, изобретений и т.п.) <1>. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты <2>, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, нематериальные блага, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законодательством (ст. 1112 ГК). Например, в соответствии со ст. 1185 ГК государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства.

--------------------------------

<1> Отличительными чертами, характерными для наследования прав на результаты интеллектуальной деятельности, являются, во-первых, переход по наследству исключительных (имущественных) прав и в ряде случаев связанных с ними личных прав. Личные неимущественные права, неотъемлемые от личности автора, по наследству не передаются и подлежат бессрочной охране. Во-вторых, права авторов переходят к наследникам на определенный срок, продолжительность которого установлена в законе и зависит от вида результата интеллектуальной деятельности (см.: Павлова Е. Наследование интеллектуальной собственности // Закон. 2001. N 4. С. 37).

<2> Что касается алиментных обязательств, то за их неисполнение лицо может быть лишено права на наследование, то есть может быть применена мера гражданско-правовой ответственности (см.: Чичерова Л.Е. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики. Краснодар, 2004. С. 10).

 

Важно подчеркнуть, что в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то не будет перехода их по наследству. При таких обстоятельствах, как правильно отмечает Ю.К. Толстой, права и обязанности "не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого, помимо смерти наследодателя, необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов. Так, в случае смерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан иной выгодоприобретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежало. То же имеет место и тогда, когда в качестве выгодоприобретателя в страховом полисе указан наследник" <1>.

--------------------------------

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М., 2002. С. 9.

См.: Суд. практика. 1948. Вып. I. С. 28; Соц. законность. 1970. N 3. С. 92; 1982. N 10. С. 75; 1989. N 9. С. 77; Сов. юстиция. 1961. N 16. С. 31; 1963. N 16. С. 30; N 20. С. 31; 1964. N 10. С. 32; 1965. N 20. С. 32; 1966. N 7. С. 34; 1971. N 13. С. 34; 1977. N 4. С. 33; 1979. N 4. С. 34; 1984. N 24. С. 34; Бюл. Верх. Суда РСФСР. 1962. N 6. С. 6; 1973. N 6. С. 4; 1982. N 2. С. 2; 1994. N 7. С. 13.

 

3. Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (ст. 1114 ГК). Так, Зубкова Н. обратилась в суд с жалобой на действия нотариуса, отказавшего ей в совершении нотариального действия. При этом она сослалась на то, что 26 октября 1996 г. в результате автотранспортного происшествия ее бывший муж, Зубков С., погиб, а их общий сын Андрей скончался в тот же день от полученных травм, не успев принять наследство после смерти отца, поэтому, по ее мнению, право на принятие причитающейся ему доли наследства перешло к ней (истице), однако нотариальная контора отказала в выдаче свидетельства о праве на наследство.

В связи с возникшим спором о праве гражданском Зубкова Н. предъявила иск к Зубковой Л., с которой погибший Зубков С. состоял в браке с 12 января 1996 г., о признании права собственности на двухкомнатную квартиру. Свои требования истица мотивировала тем, что после расторжения брака 5 апреля 1994 г. с Зубковым С. она продолжала проживать с ним единой семьей, по договору купли-продажи от 22 декабря 1994 г., оформленному на его имя, они совместно приобрели на общие средства указанную квартиру для своего сына, но ответчица претендует на эту квартиру, не входящую в состав наследственного имущества.

Как установил суд первой инстанции, двухкомнатная квартира была приобретена истицей по договоренности о совместной покупке с бывшим мужем, Зубковым С., указанным в договоре купли-продажи в качестве покупателя, за счет денежных средств каждого из них, а также вырученных от продажи принадлежавшего им ранее земельного участка. Доли в праве общей собственности на совместно приобретенную квартиру суд определил равными.

Изменяя решение суда первой инстанции и определение судебной коллегии по гражданским делам, президиум краевого суда сослался на такие факты. В автотранспортном происшествии Зубков С. погиб сразу, а его сын Андрей был жив в течение одного часа после смерти отца. Поскольку Зубков Андрей умер после открытия наследства, не успев его принять, то, как считал президиум, право на принятие причитающейся ему доли наследства перешло к его матери - Зубковой Н. По этому основанию доля Зубковой Н. была увеличена.

Вывод президиума краевого суда противоречит законодательству, поскольку переход права на принятие наследства возможен только в случае смерти наследника, призванного к наследованию, после открытия наследства, каковым признается день смерти наследодателя, а не час, как ошибочно полагал президиум краевого суда.

Зубков С. и его сын Андрей умерли в один день, наследство открылось после каждого из них самостоятельно, течение срока для принятия наследства началось на следующий день после их смерти, поэтому независимо от часа смерти они не наследуют друг после друга и право на принятие наследства не могло перейти к Зубковой Н. <1>. Здесь важно отметить, что смерть гражданина нельзя относить к правопорождающим юридическим фактам, как это делают некоторые авторы <2>. По нашему наследственному праву право собственности наследника возникает только с принятием им имущества <3>, о чем подробно будет изложено далее.

--------------------------------

<1> См.: Сов. юстиция. 1964. N 10. С. 32; 1976. N 10. С. 33; Бюл. Верх. Суда РСФСР. 1994. N 7. С. 13; Бюл. Верх. Суда РФ. 1999. N 5. С. 5 - 6.

<2> См.: Гражданское право: Учеб. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997. Ч. 1. С. 23.

<3> В учебной литературе справедливо отмечается, что акт принятия наследства - завершающий юридический факт в возникновении у наследника права собственности на наследственное имущество (см.: Гражданское право / Под ред. Ю.Х. Калмыкова, В.А. Тархова, З.И. Цыбуленко. Саратов, 1995. Т. 2. С. 485).

 

Относительно давно открывшихся наследств необходимо иметь в виду, что они должны быть рассмотрены по законодательству, действовавшему в то время <1>.

--------------------------------

<1> См.: Бюл. Верх. Суда СССР. 1975. N 3. С. 12.

 

4. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, т.е. место, где он постоянно или преимущественно проживал. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения этого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из рыночной стоимости (ст. 1115 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> См.: Сов. юстиция. 1965. N 7. С. 32; 1976. N 13. С. 34.

 

Что касается ценности имущества, то она носит относительный характер и определяется не только из рыночной цены, но и из места расположения, особенно недвижимости. Ценность имущества может носить материальный характер, когда оценивается в денежном выражении, а может носить характер культурных ценностей. Необходимо также учитывать возможность наследования национальных культовых предметов, которые нельзя оценивать в денежном выражении <1>.

--------------------------------

<1> См.: Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М., 2002. С. 12.

 

5. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация в случае наследования выморочного имущества (ст. 1116 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> См.: Суд. практика. 1947. Вып. V. С. 13, 20; Вып. VII. С. 17; 1948. Вып. V. С. 3, 4, 27; 1949. N 10. С. 29; 1952. N 6. С. 10; Бюл. Верх. Суда СССР. 1969. N 3. С. 39; Соц. законность. 1961. N 5. С. 89; 1970. N 2. С. 92; Сов. юстиция. 1962. N 19. С. 31; 1964. N 17. С. 32; 1971. N 5. С. 33; 1980. N 12. С. 34; 1985. N 14. С. 29; N 18. С. 32; Бюл. Верх. Суда РСФСР. 1983. N 3. С. 9; N 5. С. 3; 1989. N 5. С. 5.

 

Следует отметить, что наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Причем каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства <1>. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований (ст. 1175 ГК) <2>.

--------------------------------

<1> См.: Суд. практика. 1951. N 7. С. 39; 1954. N 5. С. 40; Соц. законность. 1966. N 7. С. 86; 1973. N 8. С. 99; 1980. N 9. С. 77; Бюл. Верх. Суда РСФСР. 1965. N 4. С. 4; 1974. N 2. С. 4; 1982. N 4. С. 2; 1989. N 1. С. 1.

<2> См.: Бюл. Верх. Суда РСФСР. 1981. N 11. С. 9.

 

6. Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону применяется по остаточному принципу: когда и поскольку оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК); когда завещание не охватывает всего наследственного имущества (ст. 1120 ГК); когда завещание признано недействительным и нет действительного предшествующего завещания (ст. ст. 1130, 1131 ГК); когда существуют лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК); когда имущество умершего считается выморочным (ст. 1151 ГК) <1>. Следует отметить, что часть III ГК РФ ставит наследование по завещанию на первое место, тем самым подчеркивая ведущую роль свободного распоряжения собственника своим имуществом. Соответственно снижается уровень учета интересов лиц, связанных с ним отношениями супружества и родства, в том числе размер обязательной доли нетрудоспособных иждивенцев, ослабляется обеспечительная функция наследования в семейных отношениях <2>.

--------------------------------

<1> См.: Баринов Н. Новый Гражданский кодекс Российской Федерации: наследственное право // Закон. 2002. N 2. С. 115.

<2> См.: Омарова У.А. Основные институты наследственного права России и степень отражения в них принципа социальной справедливости. М., 1999. С. 39.

 

Завещание является односторонней сделкой, создающей права и обязанности после открытия наследства. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний (ст. 1120 ГК). В конечном счете свобода завещания в силу ст. 1119 ГК предоставляет завещателю право по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения <1>, а также включить в завещание иные распоряжения о наследовании (завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках, завещательный отказ, завещательное возложение), отменить или изменить совершенное завещание <2>.

--------------------------------

<1> См.: Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Рос. юстиция. 1998. N 11. С. 13 - 14.

<2> См.: Суд. практика. 1944. Вып. XIV. С. 19; 1948. Вып. I. С. 5; 1950. N 12. С. 30; 1952. N 12. С. 30; 1952. N 7. С. 47; N 8. С. 33; N 10. С. 37; Бюл. Верх. Суда СССР. 1969. N 2. С. 8; 1971. N 2. С. 14; 1979. N 5. С. 22; 1983. N 1. С. 23; Соц. законность. 1960. N 2. С. 85; N 4. С. 87; 1962. N 1. С. 89; 1974. N 1. С. 87; 1981. N 5. С. 77; 1991. N 4. С. 78; Сов. юстиция. 1961. N 10. С. 28; N 23. С. 31; 1963. N 5. С. 32; Бюл. Верх. Суда РСФСР. 1965. N 3. С. 15; N 8. С. 4; 1970. N 3. С. 4; 1980. N 1. С. 2; 1981. N 11. С. 1; 1996. N 1. С. 7.

 

Свобода завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве. В соответствии со ст. 1149 ГК несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли <1>, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

--------------------------------

<1> В литературе обосновывается необходимость снижения размера обязательной доли (см., например: Маковский А. Наследование по закону: реальность и перспектива // Закон. 2001. N 4. С. 18).

 

Однако установлено исключение. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении (ст. 1149 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> См.: Бюл. Верх. Суда СССР. 1969. N 5. С. 36; 1990. N 2. С. 18; Соц. законность. 1977. N 10. С. 87; Сов. юстиция. 1962. N 13. С. 31; 1971. N 10. С. 33; Бюл. Верх. Суда РСФСР. 1963. N 11. С. 1; 1981. N 11. С. 1.

К числу основных недостатков в работе судов, рассматривающих наследственно-правовые споры, относится неправильное толкование соответствующих норм гражданского права, направленных на защиту прав наследников по закону и в первую очередь тех категорий лиц, которые имеют право на обязательную долю в наследственном имуществе (см.: Аполлонов А., Страунинг Э. Иски по делам о наследовании // Закон. 2001. N 4. С. 80).

 

Статья 1124 ГК закрепляет общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях:

а) когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации (п. 7 ст. 1125 ГК);

б) когда составляется завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, например, завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, во время плавания на судах, в экспедициях, местах лишения свободы и др. (ст. 1127 ГК);

в) когда совершены завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (п. 2 ст. 1128 ГК).

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином (рукоприкладчиком) в присутствии нотариуса (ст. 1125 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> См.: Бюл. Верх. Суда СССР. 1990. N 2. С. 16; Соц. законность. 1990. N 10. С. 77.

 

Несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Как исключение, составление завещания в простой письменной форме без удостоверения допускается в чрезвычайных обстоятельствах. Причем изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание (п. 1 ст. 1129 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> Актуальной в настоящее время является проблема оформления наследства на недвижимое имущество, права на которое не были зарегистрированы при жизни наследодателя. Практика идет по пути оформления и регистрации прав наследников на недвижимое имущество без государственной регистрации права собственности наследодателя на это имущество (см.: Сучкова Н. Применение законодательства при оформлении прав на наследство // Закон. 2001. N 4. С. 28).

 

Представляется неприемлемым предложение о введении устной формы завещания, когда завещатель в присутствии не менее трех свидетелей может высказаться о намерении распорядиться своим имуществом на случай своей смерти <1>.

--------------------------------

<1> См.: Копьев А.В. Завещание и правомочие завещателя по наследственному праву Российской Федерации. Волгоград, 2006. С. 8.

 

Установлен особый порядок наследования вкладов, оформленных в банках. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в общем порядке, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение <1> имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской Федерации <2>.

--------------------------------

<1> А.А. Акатов правильно отмечает, что распоряжение вкладом на случай смерти - упрощенная форма завещательного распоряжения (см. Акатов А.А.: Юридические факты в советском наследственном праве. Саратов, 1987. С. 17).

<2> Постановлением Правительства Российской Федерации N 351 от 27 мая 2002 г. утверждены Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2097).

 

Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами ГК. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним (ст. 1128 ГК). Таким образом, новые правила в большей степени ограничивают свободу распоряжения денежными средствами в банке по сравнению с прежним законодательством <1>, по которому вклад не входил в состав наследственной массы и на него не распространялись правила об обязательной доле <2>; из суммы вклада не удовлетворялись претензии кредиторов умершего <3>.

--------------------------------

<1> См.: Ростовцева Н.В. О некоторых новеллах наследственного права // Журн. рос. права. 2002. N 3. С. 13 - 14.

<2> См.: Остапюк Н. Споры о праве на наследственное имущество // Законность. 1999. N 12. С. 12.

<3> См.: Гаврилов В.Н. Наследование в условиях проведения правовой реформы в России. Саратов, 1999. С. 22; Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России: Учеб. пособие. М., 2001. С. 235.

 

Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. Завещатель может посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений (ст. 1130 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> См.: Сов. юстиция. 1976. N 5. С. 32; Бюл. Верх. Суда РСФСР. 1978. N 2. С. 15.

 

При нарушении норм Гражданского кодекса РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается (ст. 1131 ГК).

Судебная практика показывает <1>, что наибольшее количество ошибок допускается при рассмотрении дел о признании завещаний недействительными. Так, Кузнецова Н.А. обратилась в Московский районный суд г. Рязани с иском к Зоровой О.Н. о признании недействительным завещания и признании права собственности на наследственное имущество в порядке наследования по закону. В обоснование своих требований она указала, что 13 апреля 2000 года открылось наследство после смерти Алексашиной Н.А., которой на праве собственности принадлежала 1/2 доли квартиры N 91 дома 23 по ул. Крупской г. Рязани. Наследники первой очереди отсутствуют. Кузнецова Н.А. являлась наследницей II очереди и решила принять наследство по закону. В мае 2000 года ей стало известно, что Алексашина все свое имущество по завещанию, удостоверенному нотариусом, завещала постороннему лицу - ответчице Зоровой. В момент составления завещания наследодатель в силу своего психического состояния не способна была понимать значения своих действий и руководить ими, т.к. страдала серьезными заболеваниями, влияющими на ее психический статус.

--------------------------------

<1> В июне - июле 2002 г. заместителем председателя Рязанского областного суда В.В. Агаповой проводилось изучение практики рассмотрения дел судами области в 2001 г., связанных с наследованием. Обобщены 140 дел, большинство из которых были рассмотрены судами с соблюдением норм материального и процессуального права, хотя обнаружились и отдельные нарушения. Так, при рассмотрении дел об установлении юридического факта принятия наследства суды не во всех случаях привлекают к участию в деле заинтересованных лиц, не выясняют наличие или отсутствие спора о праве гражданском. Имеют место случаи установления факта при наличии документов, удостоверяющих такой факт.

 

Решением Московского районного суда г. Рязани от 21 декабря 2001 года исковые требования истицы были удовлетворены и за ней признано право собственности на 1/2 квартиры в порядке наследования по закону. Отменяя решение суда по жалобе ответчика, судебная коллегия указала следующее. Удовлетворяя требования Кузнецовой Н.А., суд признал установленным, что наследодатель Алексашина в момент составления завещания в силу своего психического состояния не могла отдавать отчет своим действиям и руководить ими. В подтверждение такого вывода суд сослался на записи в медицинских документах Алексашиной о наличии у последней ряда заболеваний и объяснения свидетелей. Однако приведенные судом доказательства констатируют лишь наличие у наследодателя заболеваний либо характеризуют ее поведение, но сами по себе не дают ответа на вопрос, препятствовали ли они пониманию Алексашиной своих действий и влияли ли на возможность руководить ими. Более того, разрешение указанных вопросов требует специальных познаний в области медицины и для их разрешения суду необходимо было в соответствии со ст. 74 и ст. 50 ГПК РСФСР поставить на обсуждение сторон вопрос о необходимости назначения судебно-психиатрической экспертизы, заключение которой является единственным допустимым доказательством по указанному юридически значимому обстоятельству.

Такая же ошибка допущена Спасским районным судом при вынесении решения по делу по иску Бирюковой А.Н. и Галкиной Т.А. о признании недействительным завещания и признании права собственности на дом <1>.

--------------------------------

<1> См.: Тархов В.А., Рыбаков В.А., Агапова В.В. Приобретение права собственности по наследству // Наследственное право. 2006. N 1. С. 10 - 12.

 

7. Как было отмечено, наследование представляет собой общее, или универсальное, правопреемство. Его необходимо отличать от частного, или сингулярного, правопреемства. Сингулярный правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или несколько прав, причем, в отличие от универсального правопреемства, он приобретает свои права не непосредственно от наследодателя, а от наследника <1>. Такое правопреемство имеет место при завещательном отказе. Это старинное понятие трудно сочетается с современным значением слова "отказ", поэтому допустимо пользоваться латинским словом "легат". Суть его заключается в том, что завещатель имеет право возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей, легатариев), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

--------------------------------

<1> См.: Гражданское право: Учеб.: В 2 т. / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М., 1998. Т. 1. С. 533, 544.

 

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное (ст. 1137 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> См.: Сов. юстиция. 1963. N 3. С. 32; Бюл. Верх. Суда РСФСР. 1974. N 5. С. 3; Мищенко И.В. Завещательный отказ как основание возникновения ограничений в праве частной собственности на жилье // Цивилистические записки: Вып. 8: Актуальные проблемы наследственного и международного частного права / Под науч. ред. В.А. Рыбакова, А.Я. Гришко. М.: ИГ "Юрист", 2006. С. 218 - 221.

 

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью <1>. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

--------------------------------

<1> См.: Ярошенко К. Наследование по завещанию // Закон. 2001. N 4. С. 21.

 

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права по получение завещательного отказа как недостойный наследник.

8. От завещательного отказа необходимо отличать особый вид завещательного распоряжения - возложение. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (ст. 1139 ГК).

9. Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания (гражданином-душеприказчиком) <1>. Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом (ст. ст. 1133 - 1135 ГК).

--------------------------------

<1> См.: Плеханова В. Исполнение завещания душеприказчиком // Закон. 2001. N 4. С. 60 - 63.

 

10. Что касается наследования по закону, то наследники призываются к наследованию в порядке очередности. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя; второй очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери; третьей очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

При отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Например, наследниками четвертой очереди являются родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя. Наследниками пятой очереди являются родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

Высказано справедливое предложение изменить очередность наследования и закрепить право на наследство отчима и мачехи, падчериц и пасынков наследодателя в качестве наследников по закону третьей очереди вместо полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя и их детей, наследующих по праву представления, переместив названных лиц в четвертую очередь наследования с соответствующими изменениями в очередности других наследников по закону <1>. Дело в том, что признание падчериц и пасынков, отчима и мачехи наследниками по закону друг после друга, по сути, ничего не изменило в их наследственных правах, так как шансов на получение наследства они практически не имеют. Это положение противоречит общественным представлениям о морали и нравственности, разумности и справедливости. Процент российских граждан, состоящих во втором, а иногда и в третьем браке, достаточно высок, следовательно высок процент детей, проживающих совместно с отчимом или мачехой, на которых возлагаются заботы об обеспечении многочисленных потребностей ребенка, о его физическом, духовном, нравственном развитии. Нередко отчим или мачеха полностью заменяют ребенку мать или отца, и во многих случаях отношения между ними ничем не отличаются от отношений между родителями и детьми <2>.

--------------------------------

<1> См.: Михайлова И.А. Гражданская правосубъектность физических лиц: проблемы законодательства, теории и практики: Моногр. М.: ИГ "Юрист", 2006. С. 206.

<2> См.: Там же. С. 205.

 

А.М. Байзигитова высказывает сомнение в целесообразности предоставления права наследования родственникам, доходящим дальше четвертой степени родства <1>. На наш взгляд, все родственники должны получить право наследования. Выморочным наследство может быть признано в том случае, если не окажется никаких родственников.

--------------------------------

<1> См.: Байзигитова А.М. Актуальные проблемы очередности наследования в Российской Федерации // Вестн. СГАП. 2004. N 4. Ч. 1. С. 124.

 

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам первой, второй или третьей очереди и делится между ними поровну (ст. 1146 ГК) <1>. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой стороны, приравниваются к родственникам по происхожде







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 625. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Принципы резекции желудка по типу Бильрот 1, Бильрот 2; операция Гофмейстера-Финстерера. Гастрэктомия Резекция желудка – удаление части желудка: а) дистальная – удаляют 2/3 желудка б) проксимальная – удаляют 95% желудка. Показания...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия