Студопедия — по хар-ру признанаия прав.сис-мы:- цивильного права; -преторского права.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

по хар-ру признанаия прав.сис-мы:- цивильного права; -преторского права.

Эдикт (edictum)- устное объявление магистрата по тому или иному вопросу. Формально эдикт был обязателен только для того магистра, которым он был издан, и, следовательно, только на тот год, в течение которого магистрат находился у власти.

Виды магистратских эдиктов:

эдикты эдилов регулировали в основном вопросы торговли, прав и обязанностей участников гражданских сделок, исковых требований, вытекавших из рыночного оборота;

провинциальные эдикты заключали в себе: утверждение местных узаконений и правовых обычаев, нововведения собственно начальников провинций;

преторские эдикты. При назначении на должность претор издавал указ, в котором декларировал те правоположения и принципы, которых он будет держаться в течение года (срок преторских полномочий).

Виды эдиктов:

1) новые (в них указывались новшества правоприменения и юридической практики) и перенесенные (претор заявлял, что будет придерживаться практики своего предшественника) эдикты;

2) постоянные, где указывались правоположения, обязательные для юридической практики на протяжении всего срока полномочий, и непредвиденные, касавшиеся казусных обстоятельств, либо правоприменения в отношении отдельных личностей. Правотвор.деят-сть магистратов развивалась постепенно. Сначала претор лишь содействовал применению цивильного права,помогал его осущ-ию,применению,подкрепляя своими исками; затем он стал дополнять ц.п.,заполняя его пробелы и наконец, претор начал исправлять и исправлять ц.п. приспосабливая его к новым отношениям. Он не имел формального права отменить ц.п,но признавал новые правоотношения,оставляя ц.п.«голым»(ius nudum),не имеющим исковой защиты.Магистраты, обладавшие высшей властью, – преторы, правители провинций, а в пределах своей компетенции курульные эдилы – издавали эдикты, программные заявления, общеобязательные на год службы издавшего эдикт магистрата. Затем преемники стали переписывать из эдиктов предшественников все, имевшее жизненное значение, – постоянные эдикты (edictum perpetuum). В 125–130 гг. император Адриан поручил юристу Сальвию Юлиану установить окончательную редакцию постоянного эдикта с целью закрепления отдельных постановлений преторского права. Взаимосвязь цивильного и преторского права выражалась в творчестве юристов, которые комментировали, с одной стороны, цивильное право, а с другой – преторское право. Юрист Марциан называл преторское право живым голосом цивильного права в том смысле, что преторский эдикт быстро откликался на запросы общественной жизни и интересы господствующего класса и их удовлетворял. К концу III в. различие между цивильным и преторским правом практически исчезло.

Установление и прекращение владения.

Способы приобретения владения: 1) завладение – приобретение никому не принадлежащих движимых вещей и диких животных. Завладение представляло собой окончательный захват вещи. Так, дикими зверями можно завладеть не путем ранения, а при окончательной поимке, так как в промежуток времени после ранения может произойти такое, что помешает поймать зверя. Поимка и захват должны быть окончательными, обеспечивающими фактическое господство. В случае возникновения споров о захвате факт захвата доказывается установлением волевого и материального элементов владения;2) передача владения, традиция. Приобретение владения первоначально, даже если владение передается одним лицом другому. При приобретении движимых вещей от прежнего владельца с его согласия достаточно, чтобы вещи были перемещены от отчуждателя в дом приобретателя и находились там под охраной. Способы передачи владения:– передача товара осуществлялась путем передачи ключей от помещения, где находится товар. Передача должна была происходить перед складами, чем подчеркивалось наличие товара и свободный доступ к нему. При приобретении владения недвижимостью от предшествующего ее владельца требование материального овладения сводилось к допущению к частичному овладению (достаточно вступить лишь на какую-либо часть имения) при полноте знаний плана и границ имения;– «передача длинной рукой». Продавец при отчуждении недвижимости мог просто показать покупателю передаваемый участок с башни, этого было достаточно для передачи владения;– «передача короткой рукой» (стала возможна при Юстиниане) – передача владения лишь изменением субъективного момента, т. е. воли сторон в отношении вещи. Применялся тогда, когда объективный момент уже имелся у приобретателя. Например, если наниматель покупал вещь у наймодателя;3) самовольный захват владения. Постороннее лицо насильственно завладевало земельным участком в отсутствие и без ведома владельца. Данным способом владение приобреталось окончательно, если прежний владелец, узнав о самовольном захвате, не оспаривал его либо оспаривал, но безуспешно;4) приобретение владения через других лиц получило признание лишь в классическую эпоху, когда крупную роль в хозяйствах стали играть вольноотпущенники. Такое приобретение предполагает подчинение лицом вещи своему господству, а также намерение этого лица приобрести вещь для другого лица, изъявившего волю приобрести владение через постороннее лицо. Способы прекращения владения: – недобровольная потеря владения, когда достаточно утраты фактического господства над вещью;– добровольная потеря владения, когда требуется утрата обоих элементов владения (волевого и материального).

Литеральные договоры.

Литтеральный контракт (contractae litteres) – договор, который заключался в письменной форме.

Виды литтеральных контрактов:древнеримские литтеральные контракты ( возникали посредством внесения записи в приходно-расходную книгу, которая велась римскими гражданами. У кредитора запись велась в графе доходов, а у должника – в графе расходов. В конце периода подводился общий итог. То есть это договор, заключавшийся посредством записи в приходно-расходную книгу либо уже существовавшего долга данного должника, либо долга другого должника, переводимого на данного. Записи в книге кредитора известной суммы как уплаченной должнику соответствовала запись в книге должника той же суммы как полученной от кредитора – в этом выражалось их соглашение. Это все делалось на основании соответствующего соглашения сторон.– литтеральные контракты императорской эпохи появились в связи с возникновением более простых и удобных форм записи долгов. В классический период литтеральный договор стал оформляться долговой распиской, что значительно облегчило порядок заключения такого договора. Если расписка излагалась от имени третьего лица (должника), то она именовалась синграфом (syngrapha). Синграф составлялся в присутствии свидетелей, которые подписывали его, в чью пользу он составлялся. Если расписка излагалась в первом лице и была подписана самим должником, то хирографом (chirographa). Расписка могла быть оспорена в течение 2 лет со дня ее выдачи. Не

 

 

оспоренная в течение этого срока по безденежности долговая расписка получала безусловную доказательственную силу. Литтеральные контракты вышли из употребления к концу классической эпохи, когда они постепенно слились с письменной стипуляцией.

11 билет Понятие и границы осуществления права.

Осуществление права — это совершение каких-либо действий по защите нарушенных интересов. Римляне не разл.леление права на объективное(н.п.) и субъективное(мера возможного поведения управомоч.лица). Осущ. суб.права состоит из совершения действий,предоставленных объект.правами:1)пользоваться;2)извлекать плоды;3)властвовать;4)запрещать. Границы осуществления права – ограничения установленные правом при реализации своих прав. Таким образом, любой гражданин имеет право осуществлять свои права по собственному желанию или не осуществлять их. Но при их осуществлении гражданин имеет определенные рамки, границы. То есть при осуществлении прав гражданин не должен нарушать другое право либо закон. В данный период времени проявляется такое понятие, как умысел, Марцел говорил, что нельзя предъявить иск об умысле, если лицо совершило нарушение чужого права без намерения нарушить право. Значительность чужого интереса не играла тогда особой роли. Состояние крайней необходимости могло приводить иногда к нанесению кем-либо повреждений чужому имуществу. Потерпевший в данном случае не имел права на иск о возмещении.

Виды права собственности. Общая собственность.

Виды собственности: 1) от субъекта права:индивидуальная – обладателем было физическое лицо, обладающее соответствующим правовым статусом;– публичная – обладателем было юридическое лицо – корпорация публичного права или государственная казна (находившаяся на особом положении);– общая (condominium) – одна и та же вещь была предметом господства нескольких равноправных лиц;2) от объекта права:общественная (коллективная) – распространялась на вещи, которые не могли быть по своей природе и общественному предназначению предметами индивидуального обладания;– частная, когда вещи по своей природе признавались возможными к индивидуальному обладанию;3) от происхождения и степени обладания:квиритская – древнейший вид собственности. Субъектом мог быть только римский гражданин. Объектом могли быть только вещи, способные участвовать в обороте;– преторская (бонитарная). Возникала, когда манципируемые вещи отчуждались без обязательной в таком случае манципации. По закону получалось, что, несмотря на передачу вещи и уплату приобретателем ее цены, вещь оставалась в собственности отчуждателя. Приобретатель становился собственником вещи, вещь прочно закреплялась в его имуществе (in bonus);– провинциальная – распространялась на провинциальные земли, которые принадлежали римскому народу на праве общей собственности по праву завоевания. – перегринская – собственность, принадлежащая перегринам. Получала защиту в эдиктах перегринских преторов.

Договор найма услуг (Locatio-conductiooperarum).

Договор найма услуг по кот. одна сторона(нанявшийся) принимала на себя обязательство выполнить в пользу другой стороны (нанимателя) определенные услуги, а наниматель обязывался оплатить эти услуги.Договор найма услуг – консенсуальный, взаимный, возмездный договор. Предметом договора найма услуг являлись непосредственно сами услуги. В перечень услуг не входили услуги врачей, учителей, юристов. Они получали гонорар (honorarium) и отвечали лишь за умысел. Наемная плата – сдельная или поденная – выдавалась после окончания работы. Договор найма услуг мог быть заключен как на конкретный срок, так и без указания срока. В последнем случае каждая сторона имела право в любое время заявить об отказе от исполнения договора.Нанявшийся был обязан лично исполнять именно те услуги, которые были прямо установлены договором.Если нанявшийся не мог выполнять обязательства по договору найма услуг по каким-либо обстоятельствам (например, если нанявшийся заболел), он не имел права на вознаграждение. Если нанявшийся готов был исполнять услуги, а наниматель по каким-либо причинам этим не воспользовался, нанявшийся сохранял право на вознаграждение. Если в этот период нанявшийся получал плату за работу на стороне, эта плата засчитывалась в счет вознаграждения. Договор найма услуг прекращался с истечением срока, если его действие не продлевалось на определенный срок путем молчаливого возобновления. Досрочно договор найма услуг мог быть расторгнут нанимателем досрочно, если нанявшийся по какой-либо причине не выполнял свою работу. В случае смерти нанимателя договор мог быть возобновлен в отношении его наследников, если только услуги не касались личности нанимателя (например, услуги по уходу за нанимателем).Разновидность договора найма услуг – договор найма морских перевозок, при исполнении договора морской перевозки во время плавания возникала опасность, общая для корабля и для перевозимого груза, убыток, причиненный при спасении корабля и груза, распределялся поровну на всех, кому угрожала предотвращаемая опасность. Договор найма услуг в далеком историческом будущем трансформировался в наем рабочей силы: контрагент обязывался за обусловленную плату предоставить способность к труду для использования в определенных целях.


 

9 билет Значение римской юриспруденции для формирования и развития римского права.

Римская юриспруденция ведет свое начало от практической деятельности юристов республиканского периода. В древние времена в римском обществе юристами могли быть только жрецы, составляющие как бы особую касту. По преданию, некий Флавий, служивший писцом у демократического реформатора Аппия Клавдия, похитил и обнародовал собрание формуляров или трафаретов исковых производств, а также календарь, содержавший указание, в какие дни можно вести судебные дела. С этого момента юриспруденция стала общедоступной, но в тоже время она сохранила правящее направление, другими словами юристами были выходцы из привилегированного класса. В республиканский период деятельность юристов имела практический характер и выражалась в редактировании формальных актов (cavere), в руководстве ведением судебных дел (agere), в даче советов (respondere). Так, путем толкования XII таблиц были выработаны институты эмансипации детей от отцовской власти, наследования по закону и др. Наряду с практическим характером деятельности старых республиканских юристових литературная деятельность выражалась в комментариях к законам XII таблиц. Из республиканских юристов следует отметить марка Манилия, марка Юния Брута и Публия Муция Сцеволу, о которых позднейшие юристы говорили, что они основали римское цивильное право, Цицерон. Особого расцвета римская юриспруденция достигла в период принципата (1-3вв. н.э.), который признается как классический. Именно в эту эпоху право частной собственности, частное право достигло своего наивысшего развития, что обуславливалось широким развитием деятельности юристов. Классические юристы успешно справились со стоявшими перед ними задачами. Верные своему практическому направлению, они в своих кратких и весьма четких решениях отдельных спорных случаев удовлетворяли новые запросы жизни в соответствии с интересами господствующего класса. В их деятельности определенно сказывалось и новое прогрессивное начало, которое было основано на отыскании воли закона или сторон. В республиканскую эпоху не существовало юрисконсультов и заинтересованные лица обычно обращались к тем, кому доверяли. В целях привлечения на свою сторону авторитетного сословия юристов, Август и его приемники, предоставили некоторым наиболее выдающимся юристам – право давать официальные консультации. В период принципата сформировались два основных направления в римской юриспруденции, две школы: прокулианская(Лабеон)- более формальная,монархическая и сабиньянская(Капитон)- менее формальная,республиканская. Римские юристы внесли большой вклад в разработку общих принципов цивильного и преторского права. Это позволило властям дать официальное согласие на сближение двух источников права. Огромную исследовательскую работу по систематизации преторского права проделал Сальвий Юлиан. С середины 3в. н.э. начался упадок юриспруденции. Если в эпоху принципата юристы были нужны императору в качестве одного из каналов для проведения и поддержки императорской политики, то при доминате эта их роль оказалась уже законченной. Императорская власть стала абсолютной, и воля императора оказалась единственным источником права. Ius respondenti больше не дается, юристы работают главным образом в качестве чиновников императорской канцелярии.

Защита владения. Отличие possessorium от petitorium. Виды владельческих интердиктов. ActioinremPubliciana.

Поссесорная защита (сводится к док-ию факта владения, факта нарушения владения), петиторная (необх.док-ать право на вещь)Вещное право хар-ся особой владельческой защитой, ее особенности: осущ-сь не в форме суд.разбирательства,а посредством приказов претора-интердиктов,кот.давали ход особому интердиктному произ-ву,т.е.носила административный хар-р. владельческая защита называлась поссесорной в отличии от петиторной (исковая защита). Посессорная защита не решала воп-с о правовом основании владения,а защищала лишь фактическое состояние.Здесь не было спора о праве и не разрешалось ссылаться на право в возражениях на иск. В этом закл. различие посессорной защиты от петиторной,кот-ой решался спор о праве.В этом плане поссесорная защита выступала как провизорная,предварительная,т.к. фактич.владелец,выигравший поссесорную защиту, мог в будущем проиграть собственнику вещи,заявившему петиторный иск о виндикации вещи. Владельческие интердикты: направленные на удержания сущ-его владения, в кот.сторонам запрещались к/л нарушения сущ-его положения(uti possedentis; utrubi); о возврате владения(unde vi; de precario); об установлении владения впервые. Публицианов иск: иск, основанный на фикции,кот.состоял в предположении истечения срока давности. Суть:предположение истечения срока давности и при условии добросовестного владения лицо получало защиту от любых посягательств. В этом случае владелец признавался петиторским собственником, по истечении срока приобретательской давности он становился цивильным собственником.

Договор купли-продажи (Emptio – venditio)

Договор купли-продажи –договор, в силу которого одна сторона (продавец) была обязана предоставить другой стороне (покупателю) вещь (товар) в собственность, а покупатель был обязан уплатить продавцу установленную договором денежную цену.Договор купли-продажи был направлен на переход права собственности и владения от одного лица к другому на возмездной основе.Договор купли-продажи – консенсуальный договор, заключался посредством простого соглашения. Предмет договора купли-продажи – вещь как телесная (например, дом), так и нематериальная (например, право требования), но не изъятая из оборота. Предметом договора могли быть вещи как уже существующие в натуре, так и те, которые появятся или поступят в собственность продавца в будущем (договоры под отлагательным условием, т. е. обязательство возникало не с момента заключения договора, а с момента наступления обстоятельств, оговоренных сторонами договора, например созревание урожая). Случаи предоставления вещи: – продавец был собственником вещи – и покупатель становился собственником этой вещи;– продавец не был собственником – и покупатель не становился собственником вещи, а собственник мог виндицировать вещь. Признаки цены: – денежное выражение;– определенность– обе стороны правильно оценивали размер цены и были согласны с ней;– реальность– цена должна была соответствовать обычной стоимости аналогичного товара, обращающегося на рынке. Обязанности продавца: – передать покупателю товар, свободный от прав любых третьих лиц;– предоставить товар надлежащего качества либо предупредить покупателя об имеющихся недостатках вещи;– передать проданную вещь с принадлежностями и плодами, полученными после заключения договора. Обязанности покупателя: – принять поставленный ему товар;– своевременно оплатить поставленный ему товар. Риск случайной гибели проданного товара лежал на покупателе. Ответственность продавца: – за эвикцию вещи. Эвикция вещи – лишение покупателя права собственности на вещь, полученную от продавца, вследствие отсуждения ее третьим лицом на основании права, возникшего до передачи вещи покупателю. Продавец не отвечал за эвикцию, если покупатель знал о правах

 

эвикцирующего в момент заключения договора. При эвикции продавец обязан был вступить в дело на стороне покупателя и защитить его, если это не удавалось, он был обязан уплатить покупателю двойную стоимость отсужденного или возместить ему понесенные убытки;– за ненадлежащее качество поставленного товара. По цивильному праву продавец нес ответственность только, когда он обещал покупателю, что вещь не имеет недостатков, в классическую и постклассическую эпоху – если продавец не знал и не мог знать о недостатках. Ответственность покупателя: – за неоплату приобретенного им товара продавец взыскивал с покупателя стоимость проданной вещи и проценты за просрочку.

 

 

13 б Легисакционный процесс.

Легисакционный процесс (legis actio) – первая и древнейшая форма процесса, представляющая собой иск из закона в противоположность самоуправству. Стадии легисакционного процесса:

in jure – сфера деятельности судебного магистрата (рекса, консула, позже – претора). Лицо, считавшее свое право нарушенным, чтобы возбудить дело в суде, должно было сделать об этом заявление перед магистратом, который устанавливал дозволенность притязания, заявляемого истцом, содержание этого притязания и существование условий его действительности. Цель этой стадии – может ли быть данное притязание предметом судебного разбирательства. Магистрат предоставлял возможность защиты нарушенного субъективного права в суде (т. е. иск) не в – любом случае, а лишь тогда, когда притязание соответствовало закону и его формулировкам. Нет иска – нет и права на судебную защиту;

in judicio. Спор разрешался судьей по существу. Могла быть начата не раньше, чем через 30 дней. Этот промежуток был установлен с целью предоставления сторонам возможности собрать доказательства. Стороны являлись в суд в назначенное время. Судебное разбирательство начиналось с изложения сторонами сущности спора. Затем они подробно излагали основания своих утверждений. Судья оценивал доказательства по своему собственному усмотрению и объявлял устное решение, не подлежащее обжалованию. В результате производства in iure наступало litis contestatio (прекращение спора) и bis de eadem re ne sit actio (дважды по одному делу иск недопустим).

Формы легиакционного процесса:

legis actio sacramento (самый распространенный) – процесс-пари с залогом при исках о свободе. Словесный поединок между сторонами происходил перед магистратом. На процессе должна была присутствовать спорная вещь или какая-нибудь часть ее. Истец требовал от ответчика обоснования своих действий, от которого ответчик мог отказаться. После этого истец предлагал ответчику внести залог или вносил его сам. Если стоимость спорной вещи превышала 1000 ассов, сумма залога равнялась 500 ассам и 50 ассам – в других случаях. Залог проигравшей стороны шел в пользу сначала жрецов, а позже – казны;

legis actio per sponsionem praeiudicialem. Являлся позднейшим изменением legis actio sacramento.Проигравшая сторона теряла треть спорной суммы в пользу выигравшей. Заключался в приглашении явиться через 30 дней для получения извещения о назначении судьи;

legis actio per manus iniectionem – вещный иск посредством наложения руки. Применялся при наличии судебного решения или неуплате признанного долга. Ответчик приводился к магистрату, и, если не уплачивал долг или не вступался vindex (защитник), истец уводил ответчика, налагая на него оковы не менее 15 фунтов и выдавая не менее 1 фунта муки в день. В течение 60 дней ответчик трижды выводился в базарные дни на площадь, после чего мог быть продан или убит;

legis actio per pignoris capionem – вещный иск посредством захвата залога. Применялся при сделках, связанных с жертвоприношением, а также солдатами и откупщиками податей без магистрата;

legis actio per judicis postulationem – вещный иск, заключающийся в просьбе к магистрату назначить судью. Применялся при разделе общей собственности.

Производные способы приобретения права собственности.

манципация – форма передачи наиболее ценных манципированных вещей и права собственности на них. Совершалась путем произнесения определенных формул в присутствии 5 свидетелей и весовщика;– in jure cessio – мнимый судебный процесс, где приобретатель (якобы истец) заявлял о том, что ему принадлежит некая спорная вещь. Отчуждатель (якобы ответчик) при этом молчал или соглашался с истцом. Претор констатировал право истца и выдавал соответствующий документ;– традиция – передача одним лицом другому фактического владения вещью с целью перехода права собственности на нее. Элементы: переход владения вещью по воле отчуждателя; право передающего вещь на ее отчуждение; соглашение сторон о том, что владение передается с целью перенесения права собственности на вещь;– по судебному решению;по предписанию закона.

Безыменные контракты.

Безымянные контракты. Характеристика, типы. У римских юристов встречается противопоставление новых договоров, выходивших за рамки замкнутого перечня, таким договорам, которые “имеют своё название”. На этом основании была выделена категория- безымянные контракты. В Дигестах Юстиниана они сведены к четырем основным типам:1. do ut des: я передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы ты передал мне право собственности на другую вещь; 2. do ut facias: я передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы ты совершил известное действие; 3. facio ut des: я совершаю для тебя известное действие с тем, чтобы ты передал мне право собственности на известную вещь; 4. facio ut facias: я совершаю для тебя известное действие с тем, чтобы и ты совершил для меня какое-то действие. За стороной, выполнившей свое обязательство и не получившей удовлетворения от другой стороны, было сохранено право взамен предъявления иска о понуждении контрагента к встречному предоставлению предъявить кондикционный иск о возврате исполненного первой стороной как неосновательного обогащения, т.е. право отступиться от договора. Договор мены по своему хозяйственному значению близок к договору купли-продажи. При купле-продаже обязательству одной стороны предоставить “в

прочное обладание” другой стороне продаваемую вещь соответствует обязательство другой стороны уплатить цену; вещь как бы обменивается на деньги. При договоре мены происходит обмен вещи на вещь; одна из сторон передает в собственность другой стороне определенную вещь, вследствие чего другая сторона становится обязанной передать в собственность первой стороне другую вещь. Оценочный договор( опр.вещь предавалась одной из сторон другой д/продажи по известной оценке с тем,чтобы др.сторона:предоставила первой сумму по вещи/вернула вещь.


 

 

14 билет Формулярный процесс.

Центральное место в формулярном процессе занимала письменная формула, которую претор давал судье в виде директивы. На ее основании треб овалось вынести решение по делу. Путем формул преторами осуществлялось правотворчество; признание права на иск означало признание наличия материального права. Основные части формулы:

-номинация (содержала в себе назначение судьи: «Пусть судьей будет..»);

-интенция (выражает притязания сторон: «Если окажется что..»);

-кондемнация (м/б необязательна-присуждение по иску,т.е.часть формулы,на основании кот.судья уполномачивается осудить/оправдать ответчика: «То..»);

- эксцепция (вставлялось перед кондемнацией-возражение отвечика против иска, м/б:-постоянная;-временная);

-прескрипция (за кондемнацией-истец мог указать,что он требует не все,а только часть по иску,полагавшегося ему,в дальнейшем имеет право потребовать остаток);

-демонстрация (за номинацией-указывалось подробное изложение дела).

Стадии формулярного процесса:in jure – истец излагал свои притязания в любой форме. Претор, выслушав заявление истца и возражения ответчика и признав допустимость иска, составлял письменную формулу, являвшуюся юридическим выражением заявленного истцом притязания и возражений ответчика, и направлял ее в суд;– in judicio – начиналась с изложения сторонами доказательств, поскольку о вопросе, поставленном перед судом, теперь можно было узнать из формулы. Процесс проходил в устной форме при свободной оценке доказательств.

Прекращение права собственности.

Право собственности прекращалосьвследствие:1) исчезновения субъекта права(смерти физического лица, прекращения существования корпорации, прекращения самостоятельного существования государства) – влекло прекращение права собственности на конкретную вещь;2) умаления статуса собственника – гражданского или сословного, причем право собственности не сохранялось, даже если в новом статусе лицо имело потенциальную возможность сделаться собственником по нормам другого, неримского права;3) ограничения права собственностипо содержанию, превращения его в другое вещное право вследствие тех или иных юридических последствий (залога, возникновения совместной собственности);4) дереликции – добровольного отказа лица от права собственности на вещь (например, выбросив вещь);5) гибели вещи – как физической, так и юридической. Физическая гибель предполагала полное уничтожение вещи (вино выпито, хлеб сожжен) или приведение ее в такое состояние, когда она утрачивала свои определяющие качества (статуя рассыпалась на куски мрамора – собственность на статую прекращалась, но по праву спецификации возникало новое право собственности на мраморное крошево и т. п.). Юридическая гибель предполагала изъятие вещи из гражданского оборота но решению магистрата или суда;6) возвращения в естественное состояние; 7) побега диких зверей; 8) соединения вещей – присоединения какой-либо вещи к другой так, что присоединяемая вещь становилась составной частью этой другой вещи, присоединенная вещь поступала в собственность того, кому принадлежала другая вещь (например, посевы, насаждения, строения поступали в собственность того, кому принадлежала земля);9) передачи права собственности на вещь путем традиции.

Договор поручения (Mandatum).

Договор поручения состоял в том, что одно лицо (мандас, доверитель)поручало, а другое (мандатарий, поверенный) принимало на себя исполнение безвозмездно каких-либо действий. Предмет поручения могли составлять как юридические действия (совершение сделок, выполнение процессуальных действий), так и услуги фактического характера. Безвозмездность исполнения поручения являлась существенным признаком договора поручения. Однако если мандатарий получал за оказанную услугу какой-то подарок, это признавалось допустимым. К мандатарию предъявлялись строгие требования относительно точности, тщательности и заботливости в исполнении поручения. Он должен был довести принятое на себя дело до конца или сообщить манданту о невозможности исполнения поручения, чтобы тот мог заменить его другим лицом; если мандатарий не поставил манданта в известность о невозможности исполнить поручение, он отвечал перед мандантом за причиненный ущерб. Личное исполнение поручения не всегда было обязательно; иногда мандатарий вправе был привлечь к исполнению поручения других лиц. Мандант обязан был возместить мандатарию издержки, понесенные при исполнении поручения, даже независимо от результата, достигнутого путем произведенных расходов, лишь бы мандатарий действовал добросовестно и разумно. Кроме общих случаев прекращения договорных обязательств, договор поручения прекращался также односторонним отказом от договора той или иной стороны, а равно смертью одной из сторон.

 

16 билет Понятие и виды исков.

Иск – предусмотренное эдиктом судебного магистрата средство защиты нарушенного права лица. Материально-правовая сторона иска – требование истца к ответчику, а процессуальная – требование к претору.Число исков было ограниченным. Классификация римских исков:

1) по личности ответчика:

вещные- направлен на истребование вещи,защита предоставляется против любого лица,нарушевшего право;

- личный- направлен на защиту прав,предоставляется против конкретного лица,кот.за ранее известно.

2)по объему и цели иска:

-о возмещении- возвращение вещи,возмещение ущерба;

-штрафной- с ответчика взыскивается штраф;

-смешанный- восстановление нарушенного состояния лица и увеличение его имущ-ва за счет взыскания штрафа.

3)по основанию:

-иски к праву- необх.док-ать наличие права на данную вещь;

-иски к факту- необх.док-ать наличие юр.факта.

по хар-ру признанаия прав.сис-мы:- цивильного права; -преторского права.

5)от времени возникновения иска и института:

-прямой иск- предъявлен от истца к ответчику;

-встречный- ответчика к истцу,др.лицу.

6)в зав-сти от личности истца:

-частный- истец-лицо,право кот.нарушено,взыскание производится в его пользу:

-популярный- вчиняется от имени всего рим.народа,взысканием в гос.казну.

Виды исков:

1)фиктивный- содержит в себе указание на ч/л несуществующее,но принимаемое за действительное; 2)разделительный- необх.разделить объем прав сторон при разделе их общего имущ-ва;

3)ноксальный -предоставляетя против хозяина животного, раба,подвластного сына,кот.совершил деликт.Ответчиком выступает собственник вещи на момент предъявления иска.

Защита права собственности.

Способы защиты права собственности: 1)виндикационный иск- предоставлялся невладеющему собственнику против владеющего несобственника,т.е.направлен на истребование вещи из чужого незаконного владения; истец-собственник вещи, ответчик-лицо,владеющее вещью на момент вчинения иска; доказывание своего п.с. ложилось на истца,при этом он д/б обосновывать не только свое правомерное приобретение вещи,но и все предыдущие приобретния. Различалась ответственность: - добросовестного владельца (он был обязан возвратить вещь/возместить ее стоимость при этом отвечал за гибель вещи; после предъявления иска д/б возвратить плоды и прирощения/их стоимость,полученные с момента предъявления иска; имеет право требовать от истца возмещение полезных и необх.издержек,отделение издержек роскоши); - недобросовестного владельца (он был обязан:вернуть вещь,плоды/их стоимость с момента завладения вещью; стоимость плодов,кот.он мог бы получить при норм.обращении с вещью; с момента завладения вещью отвечает за ее сохранность,нес риск случайной гибели вещи; мог требовать возмещения только необх.издержек); 2) негаторный иск (цель:отрицание права др.лица на пользование вещью/ее частью; истцу нужно было док-ать свое право соб-сти и факт нарушения этого права, ответчик д/б док-ать наличие у него основания д/пользования чужой вещью; рез-тат: необх.устранения препятствий пользования вещью); 3)гибиторный иск (иск о воспрещении,обратная сторона негаторного иска; истец док-л свое право воспрещения вмешательства со стороны 3-х лиц); 4) публицианов иск( иск, основанный на фикции,кот.состоял в предположении истечения срока давности. Суть:предположение истечения срока давности и при условии добросовестного владения лицо получало защиту от любых посягательств. В этом случае владелец признавался петиторским собственником, по истечении срока приобретательской давности он становился цивильным собственником)

Пак




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тестовый контроль | Рефераты или доклады

Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 594. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чис­тых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия