Студопедия — Таким образом, непрерывный срок временного пребывания ребенка в семье не должен превышать трех месяцев. 6 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Таким образом, непрерывный срок временного пребывания ребенка в семье не должен превышать трех месяцев. 6 страница






Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Они призываются к наследованию в случае, если их родители, т.е. дяди или тети наследодателя, умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

 

Кто входит в число наследников

четвертой и последующих очередей?

 

Если нет наследников первой, второй и третьей очередей, право наследовать получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В соответствии с этими правилами к наследованию призываются в качестве наследников:

- четвертой очереди - родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

- пятой очереди - родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

- шестой очереди - родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если наследников предшествующих очередей нет, к наследованию - в качестве наследников седьмой очереди - призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (ст. 1145 ГК РФ).

Родство между перечисленными наследниками и наследодателем подтверждается совокупностью доказательств происхождения нескольких родственников. Например, при наследовании внучатых племянников (двоюродных внуков и внучек наследодателя) должно быть установлено, что они являются детьми родных племянников или племянниц наследодателя.

Наследниками седьмой очереди (в отличие от всех предыдущих очередей) являются не родственники, а свойственники наследодателя - его пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Отношения свойства наследника (наследников) и наследодателя подтверждаются:

- если наследуют пасынки (падчерицы) - доказательством брака их родителя с наследодателем;

- если наследует отчим или мачеха - доказательством их брака с родителем наследодателя.

Если же ко дню смерти наследодателя соответствующий брак расторгнут, перечисленные лица (бывшие свойственники) перестают быть наследниками седьмой очереди и к наследованию по закону не призываются.

 

В чем заключаются особенности наследственных отношений

между усыновленными и усыновителями?

 

В соответствии с п. 1 ст. 1147 ГК РФ при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники - с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Данная норма распространяется и на случаи наследования по представлению. Если, например, усыновленный ко дню открытия наследства своего усыновителя уже скончался, то к наследованию призываются дети усыновленного, поскольку закон приравнивает их к внукам наследодателя (усыновителя).

Как известно, усыновление - одна из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Оно устанавливается решением суда, не ограничено никаким сроком и может быть отменено только в судебном порядке.

При усыновлении правоотношения между ребенком и его родственниками по происхождению прекращаются (п. 2 ст. 137 СК РФ). Поэтому усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти своих родителей и других родственников по происхождению, а они - после смерти усыновленного и его потомства.

Исключение составляют случаи, когда в соответствии с Семейным кодексом РФ усыновленный сохраняет - по решению суда - отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению (п. 3 ст. 1147 ГК РФ).

Семейный кодекс РФ предусматривает два таких случая.

Первый случай: когда ребенка усыновляет (удочеряет) только одно лицо. Если это женщина, то суд может сохранить родительские отношения ребенка с его отцом по происхождению; если усыновитель мужчина - родительские отношения с матерью. Самый распространенный пример в данном случае - усыновление ребенка отчимом или мачехой.

Второй случай: когда родной отец или родная мать ребенка умерли, суд по просьбе его родителей (т.е. бабушки и дедушки ребенка) может сохранить их отношения с ребенком и после его усыновления.

Доказательством наследственных отношений между усыновителем и усыновленным служат:

- свидетельство органа загса об усыновлении;

- свидетельство о рождении, когда суд (по просьбе усыновителей) принял решение об их записи в качестве родителей усыновленного ребенка.

При отмене усыновления правоотношения между усыновленным, его потомством, с одной стороны, и между усыновителями и их родственниками - с другой, прекращаются со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления (ст. 140 СК РФ). Из этого следует, что одновременно прекращается право усыновителя и усыновленного наследовать друг после друга в качестве наследников первой очереди.

Что касается правоотношений ребенка и его родителей (кровных родственников), то они при отмене усыновления восстанавливаются не автоматически, а только если того требуют интересы ребенка. О том, что эти отношения восстановлены, суд должен указать в своем решении. В этом случае восстанавливаются и их взаимные наследственные права: ребенок и его потомство, с одной стороны, и его кровные родственники - с другой, призываются к наследованию по закону друг после друга.

 

Каким образом наследуют по закону

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя?

 

Особую категорию наследников по закону составляют нетрудоспособные граждане, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. Они призываются к наследованию по закону независимо от степени родства с умершим.

При этом под нетрудоспособными закон понимает:

- женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет;

- несовершеннолетних, т.е. детей в возрасте до 18 лет;

- инвалидов, т.е. лиц со стойким расстройством функций организма, если это привело к ограничению их жизнедеятельности и к необходимости их социальной защиты, что установлено ВТЭК в порядке, предусмотренном законом.

Важно знать, что нетрудоспособность по старости или инвалидность не зависит от того, назначена ли гражданину соответствующая пенсия ко дню открытия наследства. Достаточно установить либо факт достижения на этот день определенного возраста, либо факт признания лица инвалидом.

Граждане считаются иждивенцами наследодателя, если они находились на полном его содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию (п. 3 ст. 9 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ " О трудовых пенсиях в Российской Федерации") < 1>. Не признается иждивением нерегулярная, эпизодическая или незначительная материальная помощь со стороны наследодателя.

--------------------------------

< 1> СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4920.

 

В п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. N 9 " О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение" по этому поводу сказано: не исключает иждивения наличие у нетрудоспособного помимо постоянной помощи наследодателя другого дохода (пенсии, заработной платы, доходов от результатов интеллектуальной деятельности, сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, алиментов, ренты, наемной платы за сдаваемое внаем жилое помещение и т.п.). В таких случаях оценка постоянной помощи, предоставлявшейся наследодателем, в качестве основного (преобладающего) источника средств к существованию зависит от соотношения указанной помощи и других доходов нетрудоспособного.

Кроме того, закон требует, чтобы иждивение продолжалось не менее года до смерти наследодателя. Сказанное означает: каким бы длительным ни было это иждивение, но, если оно прекратилось за год до открытия наследства, права наследования по закону не возникает.

При наличии спора между нетрудоспособным иждивенцем и другими наследниками факт иждивения устанавливается в судебном порядке.

Статья 1148 ГК РФ подразделяет иждивенцев на две группы.

В первую группу входят нетрудоспособные иждивенцы, которые хотя и являются наследниками по закону, но не включены в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Например, к наследованию по закону призваны наследники первой очереди - жена и двое детей умершего. В то же время у него есть пожилая сестра, которую наследодатель содержал несколько лет вплоть до своей смерти. В этом случае она наследует по закону вместе и наравне с наследниками первой очереди.

Для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев этой группы не имеет значения, проживали они совместно с наследодателем или нет.

Во вторую группу включены нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся ни к одной из семи очередей наследников по закону. Это могут быть и дальние родственники, и бывшие супруги, и лица, находящиеся с наследодателем в фактических брачных отношениях, и просто друзья. Важно другое: они должны быть не только иждивенцами наследодателя не менее года до его смерти, но и проживать совместно с ним на день открытия наследства. Причем срок такого проживания должен быть тоже не менее года. Только при соблюдении этого условия данные лица наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию - от первой до седьмой.

Если же других наследников по закону нет (либо они не приняли наследство, признаны недостойными и т.п.), нетрудоспособные иждивенцы этой группы признаются наследниками восьмой очереди и в таком качестве наследуют самостоятельно.

 

Что такое право на обязательную долю в наследстве?

 

Под обязательной долей закон понимает половину доли, которая причиталась бы наследникам по закону, перечисленным в ст. 1149 ГК РФ, при отсутствии завещания.

В соответствии с этой статьей право на обязательную долю в наследстве имеют:

1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Это значит, что даже несовершеннолетние, которые приобрели полную дееспособность (в связи со вступлением в брак или с эмансипацией), также имеют право на обязательную долю;

2) нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;

3) нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.

Перечисленные категории лиц обычно называют обязательными или необходимыми наследниками.

Важно помнить, что право на обязательную долю ограничивает свободу завещания, поскольку учитывает интересы социально уязвимых наследников по закону. Поэтому нотариус, удостоверяя завещания, должен разъяснять наследодателям смысл ст. 1149 ГК РФ, посвященный данному праву. Кроме того, ему необходимо перед выдачей свидетельства о праве на наследство по завещанию установить круг лиц, имеющих право на обязательную долю.

Необходимый наследник может и не принять свою долю; это его право, а не обязанность. В то же время личный характер права на обязательную долю делает невозможным отказ от нее в пользу другого наследника. Точно так же право лица на обязательную долю не переходит к его наследникам.

Напомним, что необходимый наследник, признанный недостойным, теряет право на обязательную долю, как и всякий другой наследник по закону или завещанию в подобном случае.

Необходимые наследники несут общие для всех наследников обязанности. Это значит, что они в пределах стоимости унаследованного имущества (включая и обязательную долю):

1) возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя;

2) возмещают расходы на охрану наследства и управление им;

3) отвечают по долгам наследодателя.

В то же время они не отвечают - в пределах обязательной доли - за исполнение завещательного отказа. Иными словами, если такие наследники не получили ничего, кроме обязательной доли, они не должны исполнять ни один завещательный отказ, упомянутый наследодателем.

 

Каким образом определяется размер обязательной доли?

 

Чтобы определить размер обязательной доли, сначала необходимо установить законную долю данного наследника. Для этого следует выявить всех наследников по закону первой очереди (а при их отсутствии - всех наследников второй очереди и т.д.). В этот круг необходимо включить и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, и наследников по праву представления, к которым переходит доля наследника, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства.

Приведем пример. В завещании указаны супруга и дочь наследодателя. При этом супруга ко дню открытия наследства была беременна и через полгода родила дочь. Если бы завещания не было, к наследованию были бы призваны наследники первой очереди по закону - пережившая супруга и обе дочери наследодателя, включая новорожденную. Ее законная доля составляет 1/3 наследства, а обязательная доля - не менее половины от этой части, т.е. не менее 1/6 всего наследственного имущества.

Лица, не имеющие права наследовать как недостойные наследники, при расчете законной доли не учитываются.

После определения обязательной доли в идеальном выражении подсчитывается стоимость приходящегося на нее наследственного имущества. При этом следует учитывать:

- стоимость всего наследственного имущества - и завещанного, и незавещанного;

- все денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любом другом счете наследодателя в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 ст. 1149 ГК РФ в том случае, когда завещание касается части имущества наследодателя, право на обязательную долю удовлетворяется за счет незавещанной части имущества и лишь при недостаточности такого имущества - за счет завещанного имущества. Причем в этой норме прямо указано: " Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана".

Исходя из этого, наследники по закону, не указанные в завещании, могут быть и вовсе лишены возможности наследовать из незавещанной части наследственного имущества.

Приведем пример. Наследственное имущество состоит из квартиры стоимостью 6 млн. руб. и земельного участка стоимостью 1 млн. руб., причем квартира завещана супругу, а участок не завещан никому. Наследниками по закону являются переживший супруг и двое детей наследодателя, один из которых на день открытия наследства не достиг совершеннолетия. Размер его обязательной доли в стоимостном выражении составляет 1 млн. руб. (1/6 от 6 млн. руб.). В этой ситуации завещание исполняется без ущерба для пережившего супруга, поскольку право на обязательную долю удовлетворяется за счет полной стоимости земельного участка. Однако совершеннолетний ребенок оказывается лишенным права на наследство.

Согласно п. 3 ст. 1149 ГК РФ в обязательную долю засчитывается все, что причитается необходимому наследнику, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

 

В каких случаях размер обязательной доли

может быть уменьшен?

 

Закон (п. 4 ст. 1149 ГК РФ) предоставил суду право уменьшить размер обязательной доли и даже отказать в ее присуждении, но только в двух случаях. Оба они касаются завещанного имущества, причем такого, которым наследник по завещанию пользовался при жизни наследодателя, а обязательный наследник - нет.

В первом случае речь идет о ситуациях, когда реализация права на обязательную долю лишит наследника по завещанию возможности проживать в доме (квартире, даче и т.д.).

Во втором случае - о ситуациях, когда реализация этого права лишит наследника по завещанию основного источника средств существования (орудий труда, творческой мастерской и проч.).

При этом, повторим, суд может уменьшить размер обязательной доли (лишить необходимого наследника права на обязательную долю), только если установит, что обязательный наследник не пользовался указанным выше имуществом при жизни наследодателя. Если же он тоже пользовался таким имуществом, его обязательная доля остается неизменной.

Кроме того, данный вопрос решается с учетом имущественного положения обязательного наследника.

В то же время, если между наследниками нет спора относительно реализации права на обязательную долю, это право удовлетворяется во внесудебном порядке, т.е. по договоренности между ними.

 

В чем заключаются особенности наследственных прав

пережившего супруга?

 

Рассматривая вопросы наследования имущества пережившим супругом, мы должны различать:

- имущество, находившееся в личной собственности наследодателя (умершего супруга);

- общее совместное имущество супругов.

Первое входит в наследственную массу целиком, т.е. передается лицам, призванным к наследованию, в полном объеме. Что касается второго, то из него сначала необходимо выделить долю, которая принадлежит пережившему супругу. Оставшееся после этого имущество признается наследственным.

Закон (ст. 1150 ГК РФ) определяет это следующим образом: принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу закона или завещания право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющего их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ (т.е. в соответствии с общими правилами).

Определить, какое имущество является совместной собственностью супругов, а какое нет, помогают нормы семейного права РФ. Как известно, при законном режиме имущества супругов, т.е. при отсутствии брачного договора, все нажитое в браке имущество является их совместной собственностью.

Статья 36 СК РФ дает перечень того, что не является общим совместным имуществом супругов, т.е. принадлежит каждому из них:

1) имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;

2) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам;

3) приобретенные в период брака за счет общих средств вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.

В Постановлении от 5 ноября 1998 г. N 15 даны по этому поводу следующие разъяснения.

Не относится к общему совместному имущество, приобретенное хотя и в период брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак (п. 15).

Наконец, суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания, т.е. в случае фактического прекращения семейных отношений, собственностью каждого из них (п. 4 ст. 38 СК РФ).

Остальное имущество считается общей совместной собственностью супругов (разумеется, если между ними не заключен брачный договор на иных условиях). Поэтому в случае смерти одного из них доли в таком имуществе признаются равными. Соответственно, переживший супруг имеет право собственности на свою долю в этом имуществе.

Кто же определяет эти доли? Долю пережившего супруга может определить нотариус по месту открытия наследства путем выдачи свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов по письменному заявлению пережившего супруга (ст. 75 Основ законодательства о нотариате). Такое свидетельство выдается с извещением наследников, принявших наследство (их законных представителей).

В случае спора между пережившим супругом и другими наследниками, между пережившим супругом и кредиторами наследодателя доли в общем имуществе супругов определяются в судебном порядке. То же касается случаев, когда:

- оба супруга умерли в один и тот же день;

- брак между ними на день открытия наследства расторгнут, а их доли в общем имуществе не установлены.

В подобных ситуациях наследникам не всегда удается прийти к согласию, особенно когда после каждого из них наследуют разные лица (например, дети от разных браков).

Если же между супругами был заключен брачный договор, доля умершего в их общем имуществе, а равно имущество пережившего супруга определяются на основании этого договора.

Фактические брачные отношения, как правило, не приводят к образованию совместной собственности. Однако имущество, приобретенное на общие средства лиц, состоящих в подобных отношениях, могут быть признаны их долевой собственностью (на основании ст. 252 ГК РФ). Допустим, мужчина и женщина, которые жили вместе, не заключая брака, на общие средства купили дачу, оформив ее только на мужчину. После его смерти " фактическая супруга" может истребовать у наследников умершего свою долю в этом имуществе, если приведет достаточно весомые доказательства наличия такой доли.

 

Как наследуется выморочное имущество?

 

В соответствии со ст. 1151 ГК РФ имущество признается выморочным, если:

1) отсутствуют наследники и по закону, и по завещанию;

2) никто из наследников не имеет права наследовать;

3) все они отстранены от наследования;

4) никто из наследников не принял наследства;

5) все они отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Если наследников по закону нет, а завещание касается только части имущества, то выморочным признается все остальное имущество.

Важно знать, что имущество может считаться выморочным только после истечения сроков принятия наследства.

Особенность наследования выморочного имущества состоит в том, что по общему правилу принятие такого наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ), а отказ от него не допускается (п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

В отношении выморочного имущества наследниками по закону выступают муниципальные образования, Российская Федерация, а в определенных случаях - субъекты РФ. Все зависит от того, какое имущество признается выморочным, а если это жилье, то где именно оно расположено. Причем возможны три варианта.

Вариант первый: выморочным признано жилье (жилой дом, квартира и т.д.), расположенное на территории России (за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга). Такое жилье передается в собственность того муниципального образования, на территории которого находится.

Вариант второй: выморочное жилье расположено на территории таких субъектов РФ, как Москва или Санкт-Петербург. В этом случае оно передается в собственность данных городов.

В обоих случаях выморочное имущество включается в соответствующий жилищный фонд социального назначения. На основании ст. 19 Жилищного кодекса РФ выморочные жилые помещения, поступив в жилищный фонд социального использования, должны предоставляться гражданам по договорам социального найма.

Вариант третий: выморочным признается любое другое имущество. Такое имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, т.е. в федеральную собственность.

Свидетельство о праве на наследство выморочного имущества выдается в общем порядке. Однако принятия такого наследства не требуется и отказ от него не допускается.

Итак, закон не требует официального принятия выморочного имущества. Однако в связи с открытием наследства может возникнуть право общей долевой собственности на квартиру, участниками которой будут одновременно гражданин и муниципальное образование (или город федерального значения). В этом случае гражданин вправе потребовать через суд, чтобы соответствующий орган оформил принятие наследства, поскольку отсутствие оформленного права препятствует использованию данной квартиры по ее прямому назначению.

Важно знать, что за счет выморочного имущества могут возмещаться расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства в пределах его стоимости.

Законодатель (федеральный и региональный), а также правительства городов федерального значения, других субъектов РФ регулируют вопросы, связанные с принятием и использованием выморочного имущества.

Так, приняты Постановления:

- правительства Москвы от 22 июля 2008 г. N 639-ПП " О работе с жилыми помещениями, переходящими в порядке наследования по закону в собственность города Москвы, и с жилыми помещениями жилищного фонда города Москвы, освобождаемыми в связи с выбытием граждан" < 1>;

--------------------------------

< 1> Вестник мэра и Правительства Москвы. 2008. N 44.

 

- правительства Санкт-Петербурга от 17 марта 2009 г. N 270 " О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при оформлении прав Санкт-Петербурга на выморочное имущество в виде расположенных на территории Санкт-Петербурга жилых помещений, переходящих в государственную собственность Санкт-Петербурга в порядке наследования по закону" < 1>.

--------------------------------

< 1> Информационный бюллетень администрации Санкт-Петербурга. 2009. N 12.

 

Глава 12. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

 

Каков порядок принятия наследства?

 

Для того чтобы приобрести наследство, необходимо его принять. Это касается любого наследственного имущества, кроме выморочного, принятия которого по общему правилу не требуется.

Наследство принимается путем определенных действий, совершаемых в определенные сроки (см. далее). Однако самостоятельно его принимают не все наследники, а лишь обладающие полной дееспособностью, т.е. при условии, что они достигли 18 лет или вступили в брак раньше этого возраста либо приобрели полную дееспособность в порядке эмансипации (ст. 27 ГК РФ).

От имени малолетних наследников - детей в возрасте до 14 лет - наследство принимают их законные представители, которыми являются их родители, усыновители, опекуны; от имени наследников, признанных судом недееспособными, - их законные представители, которыми являются опекуны.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе принять наследство сами, но с согласия родителей, усыновителей, попечителей, а лица, признанные судом ограниченно дееспособными, - с согласия своих попечителей.

Как известно, наследственное имущество переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства (ст. 1110 ГК РФ). Именно поэтому закон устанавливает: " Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось" (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Иными словами, принятие наследства - единое действие; оно относится ко всему наследственному имуществу, которое либо завещано наследнику, либо причитается ему по закону. Это касается даже имущества, обнаруженного после принятия наследства.

В то же время, напомним, если гражданин призывается к наследованию по нескольким основаниям - по завещанию и по закону, по завещанию и по праву представления и т.п., он может, например, принять наследство по завещанию, но не принять наследство по закону. Точно так же он вправе отказаться от наследства - и по одному из этих оснований, и по всем основаниям сразу (ст. 1158 ГК РФ).

Так, если наследодатель завещал сыну автомобиль, а остальное имущество не завещано и поэтому распределяется между наследниками по закону, сын вправе:

- принять в наследство автомобиль и отказаться от другого наследственного имущества;

- отказаться от автомобиля, но принять ту долю наследственного имущества, которая причитается ему в порядке наследования по закону;

- принять и то, и другое имущество, т.е. наследство по обоим основаниям;

- отказаться от наследства вообще.

Нарушает ли это законодательный принцип универсальности наследственного правопреемства? Нет, поскольку этот принцип касается каждого из оснований в отдельности. Таким образом, наследник имеет право на указанный выбор лишь в том случае, когда он призывается к наследованию одного и того же наследства, но по разным основаниям (например, если наследуется частично завещанное имущество).

Если же имущество наследуется по одному основанию, например по завещанию, то частичное правопреемство невозможно. Так, если согласно одному завещанию к наследнице переходит автомобиль, а согласно другому завещанию того же наследодателя - земельный участок (обремененный долгами, а потому " невыгодный"), она не может принять автомобиль, но отказаться от участка. В подобной ситуации у нее только один выбор: либо принять все завещанное имущество, либо целиком отказаться от него.







Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 568. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чис­тых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия