Студопедия — Виды преступлений
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Виды преступлений






Одна из существенных новелл УК РФ — система норм, посвященных решению вопроса о видах преступления. Что в ней обращает на себя особое внимание? Прежде всего то, что она по месту расположения связывается с понятием пре­ступления и, во-первых, подразделяет все преступления на четыре категории, именуемые преступлениями: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкими и особо тяжкими, а во-вторых, выделяет неоднократность преступлений, совокуп­ность преступлений и рецидив.

Казалось бы, такой подход к решению о видах преступ­ления не должен вызывать каких-либо серьезных возраже­ний. Дело, однако, в том, можно ли считать неоднократность, совокупность и рецидив видами преступления? Вряд ли, по­скольку далеко не всякая классификация предполагает вы­деление лишь видов преступлений. Различая, к примеру, умышленные и неосторожные, простые или сложные, окон­ченные или неоконченные деяния, мы, безусловно, говорим о видах преступлений. Но такого рода классификацию нель­зя ставить в один ряд с выделением неоднократности, сово­купности и рецидива, ибо применительно к ним мы имеем дело уже с особенностями не отдельных преступлений, а их множественности, различных ее форм и видов. Логика как местонахождения, так и изучения уголовно-правовых норм, посвященных понятию неоднократности, совокупности и ре­цидива, требует решения сначала вопросов, связанных с тем, что непосредственно раскрывает общее и особенное в поня­тии преступления, является обязательным для всякого пре­ступного деяния или, напротив, исключает его преступность, и лишь затем изложения вопросов разграничения отдельно­го преступления и множественности преступлений, форм и видов такой множественности. Не являясь непосредственно видом преступлений, она лишь предполагает их своим со­держанием, вследствие чего множественность может вклю­чать в себя умышленные и неосторожные, оконченные и неоконченные и т. п. деяния. Что же касается вопроса обоснованности признания осо­бо тяжкого, тяжкого преступления, преступления средней тяжести и небольшой тяжести видами преступления, то его решение может быть однозначным. И, действительно, всякая классификация лишь тогда является состоятельной, когда она основана на четко фиксируемом, едином основании (признаке, критерии) деления. Каково оно в данном случае? С одной стороны, законодатель прямо закрепляет, что: «В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления».[36] Исходя из этого следует констатировать, что отнесение каждого пре­ступления к какой-либо из названных в УК категорий долж­но осуществляться с учетом именно общественной опасности посягательства, ее характера и степени, т. е. с позиций материального, объективного признака преступления. Прин­ципиально важно при таком пониманий классификации оп­ределить, что влияет на общественную опасность отдельного преступления. Признав целесообразным не ограничиться лишь указанием на количество и наименования категорий преступлений, а указать их отличительные признаки, зако­нодатель установил: «Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совер­шение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает двух лет лишения сво­боды»;[37] «Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает два года лишения свободы»;[38] «Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы»;[39] «Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание»[40].

Поскольку, если не считать умышленность или неосто­рожность деяния, единственным отличительным признаком каждой категории названо предусмотренное Кодексом нака­зание, то вполне закономерно возникает вопрос о том, мож­но ли считать его тождественным указанному законодате­лем основанию деления: характеру и степени общественной опасности преступления? Ответ более чем очевиден по мень­шей мере в трех отношениях: 1) характер и степень обще­ственной опасности преступления есть то, что лишь познается законодателем, но никак не зависит от его воли и сознания, в то время как предусмотренное Кодексом наказание за со­вершенное преступление обусловлено не только объектив­ными, но и субъективными факторами, в частности целями, которые законодатель стремится достигнуть применением наказания; 2) общественная опасность совершенного преступ­ления ни в коей мере не зависит от тяжести предусматрива­емого Кодексом наказания; последнее же, напротив, не мо­жет более или менее точно не учитывать первое; 3) какое бы большое значение ни имела общественная опасность совер­шенного преступления, она не является и не может являть­ся единственным критерием наказания, предусматриваемо­го законом. Стало быть, не вступая в противоречие с логи­кой, необходимо заключить, что общественная опасность преступления и предусмотренное за него законом наказа­ние могут рассматриваться как два самостоятельных ос­нования классификации: первое позволяет выделить разные по тяжести виды (или категории) преступлений; второе – разные по тяжести уголовно-правовые санкции, зависящие не только от общественной опасности совершенного преступ­ления.

Не будет лишним подчеркнуть, что идея подразделения преступных деяний на виды исходя из тяжести предусмат­риваемого за них наказания не нова. Не касаясь доктрин и законодательства зарубежных государств, где она издавна получила весьма широкое распространение, заметим, что еще в Уголовном Уложении 1903 г. преступные деяния подразде­лялись на: а) тяжкие преступления, за которые в законе определены как высшее наказание смертная казнь, каторга или ссылка на поселение; б) преступления, за которые уста­навливалось в качестве наиболее сурового наказания заклю­чение в исправительный дом, крепость или в тюрьму; в) про­ступки, влекущие за собой наказания, самое суровое из которых — арест или денежная пеня. УК 1922 г. различал две категории преступлений: «а) направленные против установ­ленных рабоче-крестьянской властью основ нового правопо­рядка или признаваемые ею наиболее опасными, по кото­рым определенный кодексом низший предел наказания не подлежит понижению судом, и б) все остальные преступле­ния, по которым установлен высший предел определяемого по суду наказания». Примечательно то, что об этом делении речь шла в связи не с преступлением, а наказанием. Анало­гичным образом решался вопрос и в УК 1926 г. Уголовное законодательство нашей страны 60 – 80 гг. содержало исчер­пывающий перечень лишь тяжких преступлений, но так или иначе упоминало также об особо тяжких; о преступлениях, не являющихся тяжкими; преступлениях, не представляю­щих большой общественной опасности; малозначительных преступлениях. [41]

Примечательно и то, как воспринимались подобного рода деления представителями уголовно-правовой теории. Пожа­луй, в наиболее резко отрицательной форме высказывал свое отношение французский криминалист Росси, который, по сви­детельству Н. С. Таганцева, утверждал, что ввести в закон такое деление – значит сказать обществу: не трудитесь ис­следовать внутреннюю суть человеческих деяний, смотрите на власть: если она рубит голову кому-либо, вы должны за­ключить, что этот человек – великий злодей. Как полагал Росси, в этом выказывается такое презрение к человечест­ву, такое притязание на деспотизм во всем, даже нравствен­ности, что можно без особой смелости судить о духе целого кодекса по одной статье. Сам Н. С. Таганцев, хотя и считал деление преступлений в зависимости от предусмотренного за них наказания формальным, тем не менее признавал суж­дения Росси не совсем справедливыми, поскольку законода­тель устанавливает наказание не произвольно, а с учетом существа деяния, и, кроме того, отмечал практическую вы­году использования этого деления в законотворческой дея­тельности.[42] В советской юридической литературе многие ав­торы давали положительную оценку рассматриваемому при­нципу деления, хотя имелись и другие точки зрения.

Придерживаясь мнения о том, что классификация пре­ступлений по признаку их общественной опасности еще ждет своей научной разработки (кстати, весьма продуктивной для нее может оказаться идея подразделения преступлений по их тяжести раздельно в отношении умышленных и неосто­рожных посягательств), было бы более правильным при ха­рактеристике видов преступления внести определенные кор­рективы в представления о категориях преступлений. Одна из таких корректив состоит в том, что в основе выделения указанных в УК РФ категорий лежит не общественная опас­ность содеянного, а особенность его правовых последствий – предусмотренного наказания. Другое уточнение касается наименования категорий: первая категория – преступления, за совершение которых УК РФ предусматривает наказание небольшой тяжести (суровости), т. е. не превышающее двух лет лишения свободы; вторая категория – преступления, за совершение которых УК РФ предусматривает наказание средней тяжести, т. е. не превышающее пяти лет лишения свободы; третья категория – преступления, за совершение которых УК РФ предусматривает тяжкое наказание, т. е. лишение свободы не свыше десяти лет; и, наконец, четвер­тая категория – преступления, за совершение которых УК РФ предусматривает особо тяжкое наказание, т. е. на срок свыше десяти лет либо иное, более суровое наказание.

Предлагаемое смещение акцентов позволяет не только избежать логического противоречия в характеристике осно­ваний выделения категорий преступления, но и ориентиру­ет практику на то, что отнесение конкретного преступления к той или иной категории зависит лишь от квалификации посягательства, а не от оценки правоприменителем каких-то обстоятельств дела в качестве исключительных или от фак­тически назначенного судом наказания. Первое – несвязан­ность категорий преступления с наличием исключительных обстоятельств дела – не лишено актуальности, в частности, по той причине, что авторы модельного УК (кстати, реко­мендующие выделять также четыре категории преступле­ний — особо тяжкие, тяжкие, менее тяжкие и не представ­ляющие большой общественной опасности) предложили сфор­мулировать правовую норму, в соответствии с которой суд, учитывая исключительные обстоятельства дела, может в определенном порядке признать совершенное преступление на категорию ниже, чем указано в законе. «Такое решение, – поясняют разработчики модельного УК, – может быть при­нято на основе оценки конкретных условий и обстановки совершения преступления, например, при наличии нескольких смягчающих обстоятельств, особых признаков личности виновного, предотвращения тяжких последствий, доброволь­ной явки с повинной и т. д.».[43] Хотя внесение данного пред­ложения мотивировалось гуманными мотивами – «целью смягчить жестокость законодательного решения о принад­лежности преступления к определенной категории для не­которых случаев», законодатель не счел нужным согласиться с обоснованностью принятия такой нормы.

Второе положение — несвязанность категорий преступ­лений с фактически избираемой судом мерой наказания — следует иметь в виду при решении вопросов толкования на­званного законодателем признака деления преступлений на категории, которым, как указывалось, фактически является не общественная опасность содеянного, а максимальное на­казание, предусмотренное УК. Если исходить из того, что отнесение конкретного преступления к той или иной кате­гории зависит от его квалификации, то можно, например, утверждать: при назначении наказания по совокупности пре­ступлений или приговоров определение категории преступ­ления должно производиться с учетом того максимального наказания, которое предусмотрено за каждое совершенное преступление, а не за совокупность. Несколько сложнее об­стоит дело с выяснением того, что понимать под максималь­ным наказанием, предусмотренным УК в отношении деяний несовершеннолетних. Имея в виду положение Общей части УК, согласно которому: «Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях»,[44] следует заключить: какое бы преступление ни вменялось не­совершеннолетнему, оно в любом случае не должно отно­ситься к той категории преступлений, которую законодатель обозначает как особо тяжкое преступление (и связывает с признаком предусмотренности за него максимального нака­зания в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или другого, более сурового наказания). Можно ли считать данный вывод обоснованным? Надо полагать, что нет, по­скольку в главе УК, закрепляющей особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, речь идет о невозможности назначить наказание на срок свыше де­сяти лет, а в главе о понятии преступления и видах пре­ступления – о наказании, предусмотренном настоящим Кодексом, т. е. указанном в уголовно-правовой санкции и, стало быть, зависящем от квалификации содеянного. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что, подробно перечисляя особенности ответственности и наказания несовершеннолет­них, законодатель не упоминает об их «льготе» в интересую­щем нас смысле. Если в части оснований закрепленных в УК РФ видов преступлений позиция законодателя небезупречна, то как обстоит дело с его заключением о необходимости выделять именно четыре, а не больше или меньше категорий преступ­лений? Рекомендации ученых по этому поводу, кстати, ни­когда не были едиными: одни из них отдавали предпочтение двучленному делению, другие – трехчленному, третьи – четырехчленному, четвертые – пятичленному. Столь же неоднозначна до настоящего времени была и законотворчес­кая практика нашего государства и других стран. Но под­тверждает ли такая ситуация, что законодатель волен по своему усмотрению определяться с числом выделяемых им категорий преступлений? Надо думать, что нет. Если в осно­ве градации преступлений на категории усматривать при­знак общественной опасности, то решение проблемы состоит в том, чтобы найти соответствующий механизм ее измере­ния, позволяющий фиксировать переход количественных изменений опасности в качественные. Результаты проведен­ных в нашей уголовно-правовой науке исследований убеж­дают лишь в одном: количественная определенность общес­твенной опасности находит свое выражение в ее степени, а качественная – в характере. Все иные суждения носят либо слишком общий, либо дискуссионный характер.

Понятно, что применительно к классификации преступ­лений исходя из тех правовых последствий, которые с ними связываются, нужно сделать несколько иной вывод. В то же время и она не может быть произвольной, в том числе и в плане выделения количества категорий преступления. Во всяком случае с позиций логики и здравого смысла каждая из категорий имеет право на существование лишь постоль­ку, поскольку она оказывается практически, значимой. Но если это так, то особенность категории должна заключаться не только в размере максимального наказания, предусмот­ренном законом за охватываемые ею преступления, но и в характере правовых последствий, непосредственно связан­ных с этим размером. Каковы их различия? Сопоставляя соответствующие статьи УК, можно обна­ружить, что они допускают в отношении преступлений, име­нуемых законодателем:

1) преступлениями небольшой тяжести:

а) освобожде­ние от уголовной ответственности в связи с деятельным рас­каянием[45] (лица, совершившие преступления иной категории, могут быть освобождены на этом основании лишь в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК), в связи с примирением с потерпев­шим,[46] изменением обстановки,[47] истечением двухгодичного срока давности с момента совершения преступления или со дня вступления в законную силу обвинительного приговора;[48]

б) смягчение ответственности за преступление, совершенное впервые вследствие случайного стечения обстоятельств;[49]

в) применение принципа поглощения менее строгого наказа­ния более строгим;[50]

г) право суда на решение вопроса о целе­сообразности отмены условного осуждения в отношении лица, которое в течение испытательного срока совершило преступ­ление небольшой тяжести (в то время как совершение пре­ступления иных категорий влечет обязательную отмену ус­ловного осуждения);[51]

2) преступлениями средней тяжести: освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением шестилет­него срока давности со дня его совершения или со дня вступ­ления в силу обвинительного приговора;[52]

3) преступлениями небольшой и средней тяжести:

а) условно-досрочное освобождение от отбытия наказания по истечении не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление;[53]

б) замена неотбы­той части более мягким видом наказания после фактического отбытия осужденным к лишению свободы не менее одной трети срока наказания;[54]

в) применение отсрочки отбытия наказания беременным женщинам и жен­щинам, имеющим малолетних детей (за тяжкие и особо тяж­кие преступления отсрочка возможна только при назначе­нии наказания менее пяти лет);[55]

г) погашения судимости в отношении лиц, осужденных к лишению свободы, по истече­нии трех лет после отбытия наказания,[56] а применительно к несовершеннолетним – одного года;[57]

д) освобождение от уго­ловной ответственности или наказания несовершеннолетних с применением принудительных мер воспитательного воз­действия;[58]

4) тяжкими преступлениями:

а) признание рецидива в случаях совершения лицом умышленного тяжкого преступ­ления, если ранее оно было осуждено за такое преступление;[59]

б) условно-досрочное освобождение от отбытия наказа­ния по истечении не менее половины его срока,[60] а в отно­шении несовершеннолетних – не менее половины срока;[61]

в)освобождение от уголовной ответственности в связи с ис­течением десятилетнего давностного срока с момента совер­шения преступления или со дня вступления обвинительного приговора в силу;[62]

г) погашение судимости в отношении лиц, осужденных к лишению свободы, по истечении шести лет после отбытия наказания;[63]

5) тяжкими преступлениями и преступлениями средней тяжести:

а) признание особо опасного рецидива при совер­шении лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, если ранее это лицо три или более раза было осуждено к лишению свободы за умыш­ленное тяжкое преступление или умышленное преступле­ние средней тяжести;[64]

6) особо тяжкими преступлениями:

а) признание особо опасного рецидива в действиях лица, если такое лицо ранее было осуждено за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление;[65]

б) применение пожизненного лишения свобо­ды и смертной казни;[66]

в) лишение свободы с содержанием только в исправительных колониях строгого режима;[67]

г) от­бытие части срока назначенного наказания в тюрьме;[68]

д) ус­ловно-досрочное освобождение от отбытия наказания по истечении двух третей его срока,[69] а в отношении несовер­шеннолетних – двух третей;[70]

е) освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением пятнадцатилетнего дав­ностного срока с момента совершения преступления или вы­несения обвинительного приговора;[71]

ж) погашение судимости в отношении лиц, осужденных к лишению свободы по исте­чении восьми лет после отбытия наказания,[72] а применитель­но к несовершеннолетним — трех лет;[73]

7) особо тяжкими или тяжкими преступлениями:

а) осуж­дение за приготовление к преступлению;[74]

б) квалификация действий в качестве преступления, совершенного преступ­ным сообществом;[75]

в) установление и применение за содеян­ное таких видов наказания, как конфискация имущества[76] и лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.[77]

Учитывая характер правовых последствий, устанавли­ваемых законодателем применительно к каждой из выде­ленных им категории преступлений, можно заметить, что с первыми двумя категориями (небольшой и средней тяже­сти) связывается использование сравнительно мягких условий реализации уголовной ответственности и наказания (ус­танавливаются дополнительные виды освобождения от уго­ловной ответственности, расширяется перечень обстоя­тельств, смягчающих наказания, и т. п.), в то время как две другие категории (тяжкие и особо тяжкие преступления) чаще всего влекут за собой более суровую реакцию со стороны законодателя как в части видов и размеров наказания, так и в части освобождения от уголовной ответственности и нака­зания, оценки содеянного в качестве рецидива, установле­ния давностных сроков и т. д.

Если иметь в виду это соображение, то, заключая изло­женное о категориях преступления, можно констатировать, что они представляют собой один из инструментов юриди­ческой техники, спомощью которого законодатель стремится обеспечить более дифференцированный подход к возложе­нию уголовной ответственности на лиц, совершивших пре­ступления.

Заключение

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

1. Уголовный кодекс определяет преступление как деяние, запрещенное Кодексом в связи с тем, что оно является общественно опасным и посягает на охраняемые уголовным законом объекты. Таким образом, это определение является формально-материальным, так как предусматривает и формальный нормативный признак (запрещенность деяния уголовным законом), и материальный признак (его общественную опасность).

2. Деяние - это поведение (поступок) человека в форме действия или бездействия. Действие - активное волевое поведение. Бездействие характеризуется пассивным волевым поведением, выражающимся в невыполнении лежащей на лице обязанности действовать.

3. Формальный признак преступления означает законодательное выражение принципа «нет преступления без указания о том в законе». Он означает, что по российскому уголовному праву не допускается (запрещается) применение уголовного закона по аналогии. Правоприменительными органами могут быть обнаружены общественно опасные деяния, которые выпали из поля зрения законодателя и потому не признаны уголовно наказуемыми. Кроме того, общественная опасность деяния не остается чем-то неизменным, раз и навсегда данным. Развитие общественных отношений, научно-технический прогресс могут вносить коррективы в критерии признания деяний общественно опасными и наказуемыми. То, что сегодня общественно опасно, завтра может лишиться этого качества, и, наоборот может возникнуть необходимость в запрещении уголовным законом новых деяний. Однако подобное восполнение пробелов в уголовном праве относится к компетенции самого законодателя. Суд, прокурор, следователь, орган дознания не вправе придавать уголовно-правовое значение деянию, находящемуся вне сферы уголовно-правового регулирования. Долг правоприменительных органов в этом случае - обнаружить новый вид общественно опасных деяний и поставить вопрос об их законодательном запрещении, об установлении за их совершение уголовной ответственности.

4. Общественная опасность - это способность предусмотренного уголовным законом деяния причинять существенный вред охраняемым уголовным законом объектам (интересам).

5. В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ преступление - это запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, обязательно совершенное виновно, то есть при определенном психическом отношении к деянию и его последствиям со стороны лица, совершившего это деяние. Если действия лица невиновно вызвали общественно опасные последствия, его поведение не является преступлением.

6. Преступление - это обязательно наказуемое деяние. В Особенной части каждая статья Уголовного кодекса предусматривает определенное наказание за совершение того или иного запрещенного уголовным законом деяния. Однако это не означает, что установленное в санкциях статей Особенной части наказание должно применяться всегда и при всех обстоятельствах. Уголовный кодекс предусматривает и случаи освобождения от наказания. Ча.

7. Таким образом, преступлением по российскому уголовному праву является запрещенное уголовным законом общественно опасное, виновное и наказуемое деяние.

8. Материальный признак преступления (его общественная опасность) предполагает, что не является преступлением деяние, формально подпадающее под признаки, указанные в статье Особенной части Уголовного кодекса, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности (например, кража коробка спичек).

Вопрос о признании того или иного деяния малозначительным – это вопрос факта и находится в компетенции следствия и суда. Уголовное дело о таком деянии не должно быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению за отсутствием состава преступления.

Малозначительное деяние, в силу отсутствия общественной опасности не содержащее в себе состава преступления, может образовать состав иного правонарушения (например, административного или дисциплинарного), и в этом случае к лицу, его совершившему, могут быть применены меры административного, дисциплинарного или общественного воздействия, не являющиеся наказанием.

Как отмечалось, все преступления являются общественно опасными и поэтому законодатель запрещает их совершение под угрозой применения наказания к лицам, которые их совершат. Однако по характеру и степени общественной опасности одни преступления могут существенно отличаться от других. В зависимости от этого УК подразделяет все преступления на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Под характером общественной опасности преступления понимается качественная характеристика этого признака. Она зависит в первую очередь от ценности объекта преступного посягательства. В этом плане любые убийства как преступления против жизни отличаются и от любых причинений вреда здоровью человека как преступлений против здоровья, и от преступлений против собственности, и от любых других видов (по объекту посягательства) преступлений.

В соответствии со ст. 15 УК отнесение преступления к той или иной категории зависит от размера и вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК, а также формы вины. Преступлениями небольшой, средней тяжести и тяжкими преступлениями признаются как умышленные, так и неосторожные деяния, а особо тяжкими - только умышленные деяния.

Данная категоризация преступлений носит практический характер, так как отнесение преступления к той или иной категории влечет определенные уголовно-правовые последствия для лица, его совершившего. Так, она, например, учитывается при определении оснований ответственности и наказания и их индивидуализации: при опасном и особо опасном рецидиве (ст. 18), преступном сообществе (ст. 35), назначении осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения (ст. 58), при назначении такого наказания, как смертная казнь (ст. 59), при определении и учете обстоятельств, смягчающих наказание (ст. 61), освобождении от уголовной ответственности (ст.ст. 75 - 78), условно-досрочном освобождении (ст. 79) и замене неотбытой части наказания более мягким (ст. 80), при назначении отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82), освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83), при погашении и снятии судимости (ст. 86), установлении особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних (например, ст.ст. 90, 92, 93).[78]

«Никакие выгоды, достигнутые ценой преступления,

не могут вознаградить потерю душевного мира».

(Г. Филдинг)[79]


[1] Э. Борохов. Энциклопедия афоризмов. М. 1998. Стр. 427.

[2] Э. Борохов. Энциклопедия афоризмов. М. 1998. Стр. 427.

[3] УК РФ ч. 1 ст. 14 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[4] (Если кто отсечет какой-нибудь палец, то платит 3 гривны штрафа). Русская Правда. Краткая редакция ст. 7 // Ю.П. Титов. Хрестоматия по истории государства и права России. М. 2000. Стр. 4.

[5] Судебник 1550 года ст. 89 // Ю.П. Титов. Хрестоматия по истории государства и права России. М. 2000. Стр. 49.

[6] Соборное Уложение 1649 года гл. II ст. 1 // Ю.П. Титов. Хрестоматия по истории государства и права России. М. 2000. Стр. 52.

 

[7] УК РСФСР ст. 7 // «Ведомости ВС РСФСР», 1960, № 40, ст. 591.

[8] Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 78.

[9] Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. М. 1987. Стр. 45.

[10] Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 79.

[11] Н.Ф. Кузнецова. Значение преступных последствий для уголовной ответственности. М. 1958. Стр. 49.

[12] М.П. Карпушин, В.И. Курлянский. Уголовная ответственность и состав преступления. М. 1974. Стр. 89.

[13] Н.С. Таганцев. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. М. 1994. Стр. 36.

[14] В.С. Прохоров. Преступление и ответственность. Л. 1984. Стр. 58.

[15] Н.С. Таганцев. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. М. 1994. Стр. 33.

[16] Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 86.

[17] Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 87.

 

[18] Д.И. Курский. Избранные статьи и речи. М. 1948. Стр. 86.

[19] А.А. Герцензон. Понятие преступления. М. 1954. Стр. 40.

[20] Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 90.

[21] Курс советского уголовного права. Т. 2. Преступление. М. 1970. Стр. 24.

[22] М.И. Ковалев. Советское уголовное право: Курс лекций. Выпуск 1. Свердловск. 1971. Стр. 96-97.

[23] В.С. Прохоров. Преступление и ответственность. Л. 1984. Стр. 79-80.

[24] М.Д. Шаргородский, О.С. Иоффе. О системе советского права // Советское государство и право. 1957. № 6. Стр. 108.

[25] Комментарий Конституции РФ ст. 57. М. 2000. Стр. 19.

[26] Н.С. Таганцев. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. М. 1994. Стр. 25.

[27] В.Г. Смирнов. Правоотношения в уголовном праве // Правоведение. 1961. № 3. Стр. 89.

[28] Советское уголовное право. Общая часть. Выпуск 1. Киев. 1955. Стр. 112.

[29] Н.Д. Дурманов. Советский уголовный закон. М. 1967. Стр. 104.

[30] В.Н. Кудрявцев. О противоправности преступлений // Правоведение. 1959. № 1. Стр. 70-71.

[31] В.Н. Коган. Логико-юридическая структура советского уголовного закона. Алма-Ата. 1966. Стр. 34.

[32] Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 98.

[33] Уголовное право. Часть Общая. В 4-х т. Т. 1. Уголовный закон. Преступление. Уголовная ответственность. Екатеринбург. 1991. Стр. 83.

[34] Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 101.

[35] УК РФ ч. 1 ст. 9 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

 

[36] УК РФ ч. 1 ст. 15 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

 

[37] УК РФ ч. 2 ст. 15 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[38] УК РФ ч. 3 ст. 15 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[39] УК РФ ч. 4 ст. 15 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[40] УК РФ ч. 5 ст. 15 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[41] Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 107.

[42] Н.С. Таганцев. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. М. 1994. Стр. 58.

 

[43] Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. М. 1087. Стр. 54.

[44] УК РФ ч. 6 ст. 88 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

 

[45] УК РФ ст. 75 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[46] УК РФ ст. 76 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[47] УК РФ ст. 77 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[48] УК РФ п. а) ч. 1 ст. 78 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[49] УК РФ п. а) ч. 1 ст. 61 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[50] УК РФ ч. 1 ст. 60 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[51] УК РФ ч. 4 ст. 74 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[52] УК РФ п. б) ч. 1 ст. 78 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[53] УК РФ п. а) ч. 3 ст. 79 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[54] УК РФ ч. 2 ст. 80 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[55] УК РФ ч. 1 ст. 82 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

 

[56] УК РФ п. в) ч. 1 ст. 86 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[57] УК РФ п. а) ст. 95 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[58] УК РФ ч. 1 ст. 90, ч. 1 ст. 92 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[59] УК РФ ч 1 ст. 18 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[60] УК РФ п. б) ч. 3 ст. 79 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[61] УК РФ п. б) ст. 93 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[62] УК РФ п. в) ч. 1 ст. 83 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[63] УК РФ п. г) ч. 3 ст. 86 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[64] УК РФ п. а) ч. 3 ст. 18 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[65] УК РФ п. в) ч. 3 ст. 18 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[66] УК РФ ч. 1 ст. 57, ч. 1, ч. 3 ст. 59 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[67] УК РФ п. в) ч. 1 ст. 58 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[68] УК РФ ч. 2 ст. 58 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[69] УК РФ п. в) ч. 3 ст. 79 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[70] УК РФ п. в) ст. 93 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[71] УК РФ п. г) ч. 1 ст. 83 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[72] УК РФ п. д) ч. 3 ст. 86 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[73] УК РФ п. б) ст. 95 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[74] УК РФ ч. 2 ст. 30 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[75] УК РФ ч. 4 ст. 35 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[76] УК РФ ч. 2 ст. 52 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[77] УК РФ ст. 48 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[78] Постатейный комментарий к УК РФ. СПб. 2000. Стр. 14-16.

[79] Э. Борохов. Энциклопедия афоризмов. М. 1998. Стр. 427.







Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 555. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия