Соотношение между двумя группами доказательств было. таково, что, когда достаточными были средства рациональные, божественные не допускались.
Рациональные доказательства рассматривались в первую очередь, причем во всей совокупности и без придания какому-либо из них (как типу) решающего значения. Система доказательств этого рода не знала наделения отдельных видов особой юридической силой, установления преимуществ одних доказательств над другими. Все доказательства принимались к сведению и все могли быть оспорены. Даже письменные акты, скрепленные печатями и подписями, могли опровергаться устными свидетельствами. Исключение в этом отношении представляет только признание стороны, которое считалось исчерпывающим доказательством. Нужно сказать, что при отсутствии пытки, при нормальном ходе новгородского процесса, признание в подавляющем большинстве случаев действительно соответствовало истине. Доказательства второй категории («божьи») допускались, когда рациональные доказательства признавались недостаточными, противоречивыми и не давали судьям материала для решения дела. Применение доказательств этой группы, совершенно противоположных по своей природе рациональному судебному следствию, подчинялось особым правилам. Достаточно было одного из божественных подтверждений для выигрыша дела, но терпящая поражение сторона была вправе обращаться к более серьезным испытаниям, и противник не мог от них отказаться под страхом признания его неправоты. Все доказательства этой группы имели разную юридическую силу. Каждое последующее безусловно и по чисто формальному признаку побивало предыдущее. В порядке возрастания юридической силы эта группа доказательств представляется в следующем виде: присяга — послушество — поединок. Противоположный взгляд на соотношение доказательств находим у исследователя середины прошлого века С. Пахмана. По его ^мнению, доказательства «сов-местничали между собой не по юридической силе, потому что одно доказательство не противопоставлялось другому, а по применяемости в делах и случаях известного рода или в исках известной ценности и по употреблению одних вместо других при совершенном ________________ 363 ________________ отсутствии или недостаточности последних»1. Пахман, как представляется, ошибочно объединил общим рассмотрением две разные системы доказательств. Что касается доказательств рациональных, то их противопоставление, соперничество и признание за ними в каждом конкретном случае разной юридической силы вполне доказывается частными новгородскими грамотами, судебными, рядными и др. Возможность же перехода от одного «божьего» доказательства к другому и, следовательно, признание за ними неодинаковой юридической силы подтверждается, по нашему мнению, ст. 35 Новгородской судной грамоты, которая устанавливает, что сторона, опослушест-вованная послухом противника, должна в двухнедельный срок увидаться с послухом или истцом, по распространенной трактовке2, для вызова к полю. Если это не делается по вине опослушествованной стороны, на нее дается грамота судная по тому послушеству. Если же послух и истец «хоронятся», то «послушество не в послушество». В отдельных случаях могло иметь место и отмеченное Пахманом недопущение тех или иных доказательств (мы ведем речь не о рациональных доказательствах). Такой случай отразила Псковская судная грамота, запрещающая в ст. 28 прибегать к полю в делах о взыскании ссудного серебра, при наличии заклада. Но ст. 28 Псковской судной грамоты, по существу, устанавливает условия (заклад и доски), при которых рациональные доказательства истца признаются вполне достаточными и неопровержимыми контрдаказатель-ствами ответчика. Оберегая интересы истца, Судная грамота в данном случае запрещает суду сомнения и попытку рассеять их обращением к чреватому опасностями для личности истца доказательству — поединку. Именно по причине тяжелых своих последствий поединок мог быть признан не совместимым с некоторыми делами небольшой важности, с исками на мелкие суммы. 1 Пахман С. О судебных доказательствах по древнему русскому праву, преимущественно гражданскому, в историческом их развитии. М., 1859. С. 121. 2 См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. С. 623. Доклад Доклад был необязательной стадией процесса. Ряд дошедших до нас частных судных грамот свидетельствует о том, что посадники и наместники князя самостоятельно и окончательно решали дела. Функция докладчиков сводилась к тому, чтобы указать решение первоначальным судьям, которые должны были в соответствии с указом докладчиков оформить решение, уточнить его детали и выдать сторонам документы1. Материалом для суда докладчиков служила запись первоначального суда. Ради проверки, уточнения и разъяснения допускалось обращение к судьям, сторонам, представителям сторон. Доклад нельзя назвать кассационной инстанцией, поскольку к докладчикам переходили дела, еще не решенные судьями. Поводы такого переноса дел за отсутствием данных могут быть определены лишь предположительно. М. Ф. Владимирский-Буданов считал основаниями обращения к докладчикам «неясность закона или факта», Н. Л. Дювернуа — «ограниченную юрисдикцию того судьи, который производил суд, или несогласие двух судей на смесном суде, или, наконец, желание судьи узнать мнение высшей власти в данном деле»2.
|